Gesetze / Rechtsprechung / BGH
BGH Urteil vom 07.02.2001 – 5 StR 474/00
5. Strafsenat
Nachschlagewerk: ja BGHSt : ja Veröffentlichung : ja
StGB §§ 34, 35, 59 BtMG 1981 § 30 Abs. 1 Nr. 3
1. Die Einfuhr und die Überlassung eines Betäubungsmittels sind nicht da- durch gerechtfertigt oder entschuldigt, daß der Täter einem unheilbar schwerstkranken Betäubungsmittelempfänger, dem er nicht persönlich nahesteht, zu einem freien Suizid verhelfen will.
2. Das Überlassen eines Betäubungsmittels zum freien Suizid an einen unheilbar Schwerstkranken, der kein Betäubungsmittelkonsument ist, erfüllt nicht den Tatbestand der Betäubungsmittelüberlassung mit leicht- fertiger Todesverursachung gemäß § 30 Abs. 1 Nr. 3 BtMG.
3. Im besonderen Einzelfall kann sich das Ermessen des Tatrichters derart verengen, daß allein eine Verwarnung mit Strafvorbehalt in Betracht kommt, so daß das Revisionsgericht auf diese Sanktion erkennen kann. Eine rechtskräftig verhängte Geldstrafe kann gemäß § 55 StGB in eine Verwarnung mit Strafvorbehalt einbezogen werden.
BGH, Urt. v. 7. Februar 2001 - 5 StR 474/00
LG Berlin -
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
5 StR 474/00
URTEIL
vom 7. Februar 2001 in der Strafsache gegen
wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln u. a.
Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat aufgrund der Hauptverhand-
lung vom 6. und 7. Februar 2001, an der teilgenommen haben:
Vorsitzende Richterin Harms,
Richter Häger,
Richter Basdorf,
Richter Dr. Raum,
Richter Dr. Brause
als beisitzende Richter,
Richterin am Landgericht
als Vertreterin der Bundesanwaltschaft,
Rechtsanwalt
Justizangestellte
als Verteidiger,
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle,
am 7. Februar 2001 für Recht erkannt:
Auf die Revisionen des Angeklagten und der Staatsanwalt-
schaft wird das Urteil des Landgerichts Berlin vom 21. De-
zember 1999 im Rechtsfolgenausspruch dahin geändert, daß
der Angeklagte unter Einbeziehung der Einzelstrafen aus
dem Strafbefehl des Amtsgerichts Nürnberg vom 15. Okto-
ber 1998, dessen Gesamtstrafenausspruch entfällt, und un-
ter Einbeziehung der Verwarnung mit Strafvorbehalt aus dem
Urteil des Amtsgerichts Freudenstadt vom 27. Oktober 1998
verwarnt wird und die Verurteilung zu einer Gesamtgeld-
strafe von 70 Tagessätzen zu je 120,- DM vorbehalten bleibt.
Die weitergehenden Revisionen werden verworfen.
Der Angeklagte hat die Kosten seines Rechtsmittels zu tra-
gen. Jedoch wird die Gebühr um die Hälfte ermäßigt. Die
Staatskasse trägt die dem Angeklagten durch sein Rechts-
mittel entstandenen notwendigen Auslagen und die hierdurch
entstandenen gerichtlichen Auslagen je zur Hälfte.
Die Staatskasse hat die Kosten der Revision der Staatsan-
waltschaft und die dem Angeklagten dadurch entstandenen
notwendigen Auslagen zu tragen.
– Von Rechts wegen –
G r ü n d e
Das Landgericht hat den Angeklagten wegen unerlaubter Einfuhr von
Betäubungsmitteln in Tateinheit mit unerlaubtem Überlassen von Betäu-
bungsmitteln zum unmittelbaren Verbrauch unter Einbeziehung der Sanktio-
nen aus zwei früheren Verurteilungen, nämlich zweier Einzelgeldstrafen und
einer Verwarnung mit Strafvorbehalt, zu einer Gesamtgeldstrafe von 70 Ta-
gessätzen zu je 120,- DM verurteilt. Die früheren Verurteilungen betrafen
Taten, die der vorliegenden Tat ähnlich waren. Jeweils allein auf die Sachrü-
ge gestützt, begehrt der Angeklagte mit seiner Revision einen Freispruch,
während die Staatsanwaltschaft mit ihrem vom Generalbundesanwalt ver-
tretenen Rechtsmittel einen Schuldspruch auch wegen Überlassens von Be-
täubungsmitteln mit leichtfertiger Todesverursachung nach § 30 Abs. 1
Nr. 3 BtMG erstrebt. Die Revision der Staatsanwaltschaft hat keinen Erfolg.
Sie führt zugunsten des Angeklagten (§ 301 StPO) wie dessen eigene Revi-
sion zu einer Änderung des Rechtsfolgenausspruchs, nämlich zum Aus-
spruch einer Verwarnung mit Strafvorbehalt. Im übrigen bleibt auch die Revi-
sion des Angeklagten ohne Erfolg.
Der jetzt 83jährige Angeklagte, Schweizer Staatsbürger, ist Theologe
und Psychologe. Er war bis zum Jahre 1986 als evangelischer Gemeinde-
pfarrer sowie zwischenzeitlich zwölf Jahre lang als Leiter einer „Entgiftungs-
stelle“ in Basel tätig. Seit langem beschäftigt sich der Angeklagte aktiv mit
dem Problembereich „Sterbehilfe und Sterbebegleitung“. Auslösend hierfür
war der Krebstod seines besten Freundes, dessen unmittelbar miterlebter,
über mehrere Monate andauernder qualvoller Sterbeprozeß den Angeklagten
zu der Überzeugung führte, daß man – nach seinen eigenen Worten – „sol-
chen Menschen einfach helfen muß, wenn sie sterben wollen“. Von diesem
Wunsch geleitet, gründete der Angeklagte im Jahr 1982 die Vereinigung
„E “ als deren Generalsekretär er
seitdem ehrenamtlich fungiert. In den Statuten dieser Vereinigung heißt es
u. a.: „1. Die Vereinigung setzt sich in Wort und Schrift für das Selbstbestim-
mungsrecht aller Menschen über ihre Gesundheit und ihr Leben, also für die
(cid:1)(cid:3)(cid:2)(cid:5)(cid:4)(cid:7)(cid:6)(cid:3)(cid:8)
‚Therapie-Hoheit des Patienten
h. für die staatliche Anerkennung der
Freiheit selbstbestimmten menschenwürdigen Sterbens. 2. Darüber hinaus
besteht der Vereinszweck darin, seinen Mitgliedern, die unter hoffnungsloser
Krankheit oder unzumutbarer Behinderung leiden, im selbstbestimmten Ster-
ben beizustehen. 3. Unter der Voraussetzung, daß sich alle Möglichkeiten
erschöpft haben, welche aus Sicht des Betroffenen ein lebenswertes Leben
erlauben würden, leisten Beauftragte der Vereinigung Freitodbegleitung, wo-
bei ein ärztliches Zeugnis die hoffnungslose Krankheit oder die unzumutbare
Behinderung bezeugen muß und Angehörige resp. Bezugspersonen dem
Vorhaben des Betroffenen zustimmen. 4. Um jede Form des Mißbrauchs zu
verhindern, gibt die Vereinigung keinerlei Freitod-Anleitungen oder
-Medikamente ohne Assistenz ab.“ Über die Funktion des Generalsekretärs
der Vereinigung hinaus übernahm der Angeklagte auch die Aufgaben eines
„Freitodbegleiters“. Nach eigenen Angaben ist er inzwischen in über
300 Fällen entsprechend tätig geworden. Für sein Tätigwerden verlangt er
kein Entgelt, sondern lediglich die Vorauserstattung seiner Reisekosten. Bei
seiner Tätigkeit als „Freitodbegleiter“ verwendete der Angeklagte regelmäßig
(Natrium-)Pentobarbital. Dieses Mittel ist seit dem Jahr 1981 – mit im Detail
unterschiedlichen Einzelregelungen – verkehrsfähiges und verschreibungs-
fähiges Betäubungsmittel nach Anlage III zu § 1 Abs. 1 BtMG. Es handelt
sich um ein hochwirksames und sehr schnell anflutendes Barbiturat, das
normalerweise bei einer Dosierung von bis zu 100 mg als Schlafmittel, im
übrigen zur Behandlung von Angst- oder Erregungszuständen zum Einsatz
kommt. In hoher Dosierung führt dieses Mittel jedoch zu einem sicheren, vom
Einnehmenden allerdings schon nicht mehr wahrgenommen Tod. Namentlich
tritt im Falle einer Überdosierung zunächst – vergleichbar einer Narkose –
eine Ausschaltung des Bewußtseins und erst danach eine tödliche Atemläh-
mung ein, wobei im Regelfall 3 g des Mittels die für einen Erwachsenen tödli-
che Dosis darstellen. Die minimale letale Dosis beträgt etwa 1 g. Danach
stuft der Angeklagte das Mittel als „geradezu ideal geeignet“ zur Herbeifüh-
rung eines „sanften“ Todes ein, insbesondere im Vergleich zum Zyankali,
(cid:0)
welches beim Einnehmenden zwar ebenfalls schnell zum Tode führt, aber
zuvor noch bei Bewußtsein des Sterbenden schwere krampfartige Schmer-
zen auslöst.
Die verstorbene Frau Dr. T , die lange Zeit als Ärztin tätig ge-
wesen war, litt an Multipler Sklerose. Nach progredientem Verlauf der Krank-
heit von 1982 bis 1998 war Frau Dr. T schließlich weitestgehend
bewegungsunfähig. Sie verbrachte die Tage in ihrem Haus in Berlin größ-
tenteils in Rückenlage. Sie war wegen einer Sehschwäche auf eine Leselupe
angewiesen, die sie infolge ihrer nachlassenden Kräfte nur über einen sehr
kurzen Zeitraum halten konnte, so daß ihr die Lektüre längerer Texte nicht
mehr möglich war. Ein im Jahr 1997 unternommener Selbsttötungsversuch
scheiterte am Einschreiten ihres Ehemannes. In monatelangen Diskussionen
überzeugte Frau Dr. T ihren Ehemann, daß er sie „gehen lassen“
müsse. Sie wandte sich an die Vereinigung „E “ mit dem
Wunsch nach einer „Sterbebegleitung“ und übersandte dem Angeklagten ein
ärztliches Gutachten, in dem der Verlauf ihrer Krankheit beschrieben und
deren Unheilbarkeit bestätigt war. Bei einem Besuch verschaffte sich der An-
geklagte im persönlichen Gespräch mit der Verstorbenen und ihrem Ehe-
mann die Überzeugung, daß diese im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte war
und ihr Todeswunsch ernsthaft und nicht Folge eines auch nur entfernt er-
kennbaren äußeren Drängens war. Nach alledem faßte der Angeklagte den
Entschluß, die gewünschte „Sterbebegleitung“ zu gewähren, nämlich in der
Schweiz 10 g Natrium-Pentobarbital zu beschaffen, diese in die Bundesre-
publik Deutschland einzuführen und hier der Verstorbenen zur entsprechen-
den Verfügung zu stellen. Dabei ging er davon aus, daß aufgrund der hohen
Dosis und der schnellen Anflutung des Mittels schon ab dem Eintritt einer
Bewußtlosigkeit für die Verstorbene keine Rettungsmöglichkeit mehr beste-
hen werde. Er nahm an, daß sein Verhalten nach deutschem Recht nicht
strafbar sei. Dabei ging er von der Straflosigkeit der Teilnahme an einer
Selbsttötung aus. Er wußte nicht, daß Pentobarbital dem deutschen Betäu-
bungsmittelrecht unterliegt. Entsprechende Erkundigungen unternahm er
nicht. In die Schweiz zurückgekehrt, übergab der Angeklagte einem „Ver-
trauensarzt“ der „E “ das von der Verstorbenen überlassene
Gutachten zur Prüfung, ob eine im Sinn der Statuten der Vereinigung hoff-
nungslose Krankheit vorliege. Darauf stellte dieser das erforderliche Rezept
aus, mit dem der Angeklagte in einer Schweizer Apotheke 10 g Natrium-
Pentobarbital in Pulverform erwarb. Am 20. April 1998 reiste der Angeklagte
mit dem genannten Betäubungsmittel aus der Schweiz in die Bundesrepublik
Deutschland ein. Im Haus der Familie T versicherte der Angeklagte
sich im Beisein ihres Ehemannes davon, daß Frau Dr. T in vollem
Besitz ihrer geistigen Kräfte war und ihr Todeswunsch nach wie vor bestand.
Sie füllte eine formularmäßig vorbereitete „Freitoderklärung“ aus. In Abwe-
senheit des Ehemannes löste der Angeklagte die 10 g Natrium-Pentobarbital
in einem Glas Wasser auf und reichte dies der Frau Dr. T zur sofort
erfolgten Einnahme. Infolge der schnell eintretenden Wirkung des Mittels
wurde Frau Dr. T nach drei Minuten bewußtlos. Bereits zu diesem
Zeitpunkt wären alsdann eingeleitete Rettungsversuche, namentlich ein Aus-
pumpen des Magens, erfolglos verlaufen, da wegen der schnellen Anflutung
bereits ein tödliche Konzentration des Mittels im Blut der Verstorbenen er-
reicht war, wovon auch der Angeklagte ausging. Der Tod trat binnen der
nächsten halben Stunde ein.
I.
Die sachlichrechtliche Überprüfung des angefochtenen Urteils deckt
betreffend den Schuldspruch keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Ange-
klagten auf.
1. Der Angeklagte hat Betäubungsmittel (gemäß Anlage III zu § 1
Abs. 1 BtMG) nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG eingeführt und nach
Nr. 6 lit. b aaO zum unmittelbaren Verbrauch überlassen. Ein Fall der ärztli-
chen Verabreichung oder Überlassung nach § 13 Abs. 1 Satz 1 BtMG liegt
nicht vor.
2. Demgegenüber ergibt sich – entgegen der Ansicht der Revision des
Angeklagten – weder aus dem Prinzip der Menschenwürde (Art. 1
Abs. 1 GG) noch aus dem Gesichtspunkt der Straflosigkeit der Hilfe zur
Selbsttötung oder aus der jüngsten Rechtsentwicklung des Problemkreises
„Sterbehilfe und Sterbebegleitung“ eine Einschränkung des Anwendungsbe-
reichs des Betäubungsmittelgesetzes; auch eine Rechtfertigung oder Ent-
schuldigung allgemeiner Art kann so hier nicht begründet werden.
a) Allerdings ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs und der einhelligen Lehre die – theoretisch gegebene – Teilnahme
an der Selbsttötung eines vollverantwortlich Handelnden mangels einer
Haupttat straflos (Tröndle/Fischer, StGB 50. Aufl. vor § 211 Rdn. 10 m.N. der
Rspr. und des Schrifttums). Ein solcher Fall liegt hier vor. Frau Dr. T
nahm sich, wie die vom Landgericht umfassend festgestellten Einzelheiten
ergeben, in voller Selbstverantwortlichkeit das Leben. Der Angeklagte half ihr
hierbei. Die Straflosigkeit seines Verhaltens unter dem vorstehend genann-
ten Aspekt beschränkt sich jedoch auf eben diesen und erstreckt sich nicht
etwa auf das vom Angeklagten begangene Betäubungsmitteldelikt, mit dem
andere Rechtsgüter gefährdet wurden. Der Verordnungsgeber hat mit der
Entscheidung, Pentobarbital in die Liste der Betäubungsmittel gemäß § 1
Abs. 1 BtMG aufzunehmen, dem Gesichtspunkt Rechnung getragen, daß ein
Umgang mit diesem Betäubungsmittel für die Volksgesundheit grundsätzlich
gefährlich ist.
b) Zudem ist in der rechtswissenschaftlichen und rechtspolitischen
Diskussion des Problemkreises „Sterbehilfe und Sterbebegleitung“ in jüng-
ster Zeit eine Entwicklung in zweierlei Richtungen zu verzeichnen. Zum einen
wird dem Gesichtspunkt der Patientenautonomie ständig zunehmende Be-
deutung beigemessen (vgl. Taupitz, Gutachten für den 63. Deutschen Juri-
stentag 2000; Otto, Gutachten für den 56. Deutschen Juristentag 1986; je-
weils m.N., und die Sitzungsberichte der jeweiligen Tagungen des Deutschen
Juristentages). Zum anderen ist die sog. „indirekte Sterbehilfe“ nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHSt 42, 301, 305; vgl. auch
BGHSt 37, 376; 40, 257) und einem nahezu einhelligen Grundkonsens im
Schrifttum zulässig (Kutzer NStZ 1994, 110, 114 f. m.N.). Dabei wird unter
indirekter Sterbehilfe verstanden, daß die ärztlich gebotene schmerzlindern-
de Medikation beim tödlich Kranken nicht dadurch unzulässig wird, daß sie
als unbeabsichtigte, aber unvermeidbare Nebenfolge den Todeseintritt be-
schleunigen kann. Soweit eine solche Medikation den Tatbestand eines Tö-
tungsdeliktes durch bedingt vorsätzliche Verursachung eines früheren Todes
verwirklicht, ist das Handeln des Arztes nach § 34 StGB gerechtfertigt, sofern
es nicht – ausnahmsweise – dem erklärten oder mutmaßlichen Willen des
Patienten widerspricht (Kutzer aaO; vgl. auch die demnächst veröffentlichte
Podiumsdiskussion „Sterbehilfe – Sterbebegleitung“ anläßlich der 50. Wie-
derkehr der Errichtung des Bundesgerichtshofs am 4. Mai 2000).
c) Weder aus diesen Rechtsgesichtspunkten noch aus sonstigen all-
gemeinen Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründen kann die Straflo-
sigkeit des Umgangs des Angeklagten mit dem Betäubungsmittel hergeleitet
werden. Der Angeklagte handelte weder als Arzt noch als Angehöriger der
Verstorbenen oder als sonst persönlich Betroffener, auf dessen Gewissens-
entscheidung es ankommen könnte. Er agierte vielmehr als persönlich Un-
beteiligter im Rahmen einer moralpolitisch getragenen Bewegung, deren
Ziele anerkennenswert sein mögen. Sein Handeln war nicht primär vom
Zweck der Schmerzlinderung (unter Inkaufnahme eines früheren Todesein-
tritts) getragen. Vielmehr zielte seine Aktivität direkt auf den Tod.
Zur Beantwortung der Frage, ob solches Verhalten unter den Ge-
sichtspunkten des § 34 StGB gerechtfertigt oder unter den Aspekten des
§ 35 StGB entschuldigt sein kann, ist von den Grundentscheidungen der
Rechtsordnung auszugehen. Das Leben eines Menschen steht in der Werte-
ordnung des Grundgesetzes – ohne eine zulässige Relativierung – an ober-
ster Stelle der zu schützenden Rechtsgüter. Die Rechtsordnung wertet eine
Selbsttötung deshalb – von äußersten Ausnahmefällen abgesehen – als
rechtswidrig (BGHSt 6, 147, 153), stellt die Selbsttötung und die Teilnahme
hieran lediglich straflos.
Dieser grundsätzliche Vorrang des Lebensschutzes ist zu beachten,
wenn wie hier in eine Abwägung ein auch in Art. 1 Abs. 1 GG angelegtes
Recht des Einzelnen auf ein Sterben unter „menschenwürdigen“ Bedingun-
gen einzustellen ist. Dabei muß auch die Grundentscheidung berücksichtigt
werden, die aus der Vorschrift des § 216 StGB spricht, wonach die Tötung
auf Verlangen des Getöteten lediglich eine Strafmilderung gegenüber dem
Totschlag auslöst. Dies zeigt an, daß die Rechtsordnung die Mitwirkung ei-
nes anderen am Freitod eines Menschen grundsätzlich mißbilligt.
Es kann dahingestellt bleiben, ob Besonderheiten namentlich etwa für
das Handeln naher Angehöriger eines Sterbewilligen gelten können. Für Au-
ßenstehende wie hier den Angeklagten, der im Rahmen einer Organisation
ohne persönliches Näheverhältnis handelte, kann eine Abwägung der ge-
nannten Art grundsätzlich nicht zur Straflosigkeit des Umgangs mit Betäu-
bungsmitteln führen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem moralpo-
litischen Engagement des Angeklagten.
3. Das Landgericht hat angenommen, daß dem Angeklagten die Ver-
botenheit seines Tuns unter dem Gesichtspunkt des deutschen Betäu-
bungsmittelrechts nicht bekannt war, daß der Angeklagte diesen Verbotsirr-
tum jedoch hätte vermeiden können; es hat demzufolge die Vorschrift des
§ 17 Satz 1 StGB für nicht anwendbar erachtet. Auch dies birgt keinen
Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten.
a) Das Pentobarbital ist seit dem Jahr 1981 in der Bundesrepublik
Deutschland als Betäubungsmittel in Anlage III zu § 1 Abs. 1 BtMG erfaßt.
Die Einzelheiten unterlagen mehreren Änderungen: Mit dem Gesetz zur
Neuordnung des Betäubungsmittelrechts vom 28. Juli 1981 (BGBl I 681, 700)
wurde das Pentobarbital in die Anlage III B aufgenommen. Ausgenommen
blieben Zubereitungen, die ohne ein anderes Betäubungsmittel (außer
Codein) „je abgeteilte Form bis 110 mg Pentobarbital enthalten“; damit waren
namentlich Tabletten mit geringer Dosierung gemeint; von dieser Ausnahme
waren jedoch die betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften über die Einfuhr
(und andere Handlungsformen) wiederum ausgenommen. Durch die Vier-
te Betäubungsmittelrechts-Änderungsverordnung vom 23. Dezember 1992
(BGBl I 2483, 2485) erhielt die Position Pentobarbital in der Anlage III B fol-
gende Fassung: „ausgenommen in Zubereitungen, die ohne“ ein weiteres
Betäubungsmittel „je abgeteilte Form bis zu 100 mg Pentobarbital, berechnet
als Säure, enthalten“; die Ausnahme von der Ausnahme betreffend die Ein-
fuhr entfiel also. Aufgrund der Zehnten Betäubungsmittelrechts-
Änderungsverordnung vom 20. Januar 1998 (BGBl I 74, 79), in Kraft seit dem
1. Februar 1998, ist das Pentobarbital ohne jede Einschränkung in der nun-
mehr nicht mehr untergliederten Anlage III enthalten. Damit ist insbesondere
die Ausnahme für Zubereitungen mit bis zu 100 mg Pentobarbital je abge-
teilter Form entfallen.
b) Auch in der Schweiz unterfällt das Pentobarbital dem Betäubungs-
mittelrecht. Das Mittel ist im „Verzeichnis aller Betäubungsmittel“ (Anhang a
zu Art. 1 Abs. 1 bis 3 Betäubungsmittelgesetz), allerdings auch im „Verzeich-
nis der von der Kontrolle teilweise ausgenommenen Betäubungsmittel“ (An-
hang b aaO) enthalten (Verordnung des Bundesamtes für Gesundheit über
die Betäubungsmittel und psychotropen Stoffe vom 12. Dezember 1996).
c) Die Einfuhr und die Überlassung zum unmittelbaren Verbrauch von
Pentobarbital in der hier vorliegenden Dosis von 10 g sind mithin seit dem
Jahr 1981 in der Bundesrepublik Deutschland strafbar. Die oben genannten
differenzierten Regelungen betreffend abgeteilte Formen mit geringer Dosie-
rung des Mittels kannte der Angeklagte nicht. Jedes Argument seiner Revisi-
on aus dieser Rechtsentwicklung muß daher im Rahmen der Prüfung der
Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums versagen. Das verwendete Mittel unter-
fällt auch dem Betäubungsmittelrecht der Schweiz. Es kommt folgendes hin-
zu: Wie der Angeklagte wußte, kam es aufgrund der etwas „liberaleren“ Re-
gelung des Umgangs mit Pentobarbital in der Schweiz, scil. wegen „strenge-
rer“ Rechtslage außerhalb der Schweiz, zu einem „Sterbetourismus“ von
Ausländern in die Schweiz. In Deutschland wurde der Angeklagte in etwa
50 Fällen in gleicher Weise „geradezu routiniert“ tätig (UA S. 9 f., 22). Er ging
dabei mit einem in der jeweiligen Dosierung tödlichen Stoff um. Nach alle-
dem hat das Landgericht rechtsfehlerfrei eine Rechtserkundigungspflicht des
Angeklagten angenommen und den Verbotsirrtum des Angeklagten als ver-
meidbar erachtet.
II.
Das angefochtene Urteil ist nicht mit einem sachlichrechtlichen Fehler
zugunsten des Angeklagten behaftet.
1. Insbesondere bleibt die einzige ausdrückliche Beanstandung der
Staatsanwaltschaft, der Angeklagte sei zu Unrecht nicht auch wegen Über-
lassung von Betäubungsmitteln mit leichtfertiger Todesverursachung nach
§ 30 Abs. 1 Nr. 3 BtMG verurteilt worden, ohne Erfolg. Das Landgericht hat
aus dem „Prinzip der Eigenverantwortlichkeit“ eine „teleologische Reduktion
des Tatbestandes“ hergeleitet und deshalb die genannte Vorschrift für nicht
anwendbar erachtet. Diese Beurteilung ist zutreffend.
a) Allerdings hat der Angeklagte der Frau Dr. T das Betäu-
bungsmittel zum unmittelbaren Verbrauch überlassen und dadurch eine Ur-
sache für deren Tod gesetzt. Der Kausalzusammenhang wurde nicht da-
durch unterbrochen, daß die Empfängerin des Betäubungsmittels sich dieses
Mittel selbst verabreichte (BGH NStZ 1983, 72; BGH, Urteil vom 3. Juni 1980
– 1 StR 20/80 –, bei Holtz MDR 1980, 985). Ihr Tod war auch vom Vorsatz
des Angeklagten umfaßt. Jedenfalls in anderen Regelungszusammenhängen
findet der Gedanke Verwendung, daß Vorsatz die Fahrlässigkeit und die
Leichtfertigkeit als mindere Verschuldensformen einschließt (vgl. BGHSt 39,
100; Tröndle/Fischer, StGB 50. Aufl. § 18 Rdn. 5).
b) Indes gelten für den hier vorliegenden Fall des Freitodes des Be-
täubungsmittelempfängers besondere Regeln.
aa) Es greift der Grundsatz der Selbstverantwortung des sich selbst
eigenverantwortlich gefährdenden Tatopfers ein. Danach ist von folgendem
auszugehen:
(1) Die eigenverantwortlich gewollte und verwirklichte Selbstgefähr-
dung unterfällt grundsätzlich nicht den Tatbeständen eines Körperverlet-
zungs- oder Tötungsdelikts, wenn das mit der Gefährdung vom Opfer bewußt
eingegangene Risiko sich realisiert. Wer lediglich eine solche Gefährdung
veranlaßt, ermöglicht oder fördert, macht sich danach nicht wegen eines
Körperverletzungs- oder Tötungsdelikts strafbar (st. Rspr. des Bundesge-
richtshofs seit BGHSt 32, 262; siehe auch BGHSt 37, 179; 39, 322, 324;
BGH NStZ 1985, 319 – insowiet in BGHSt 33, 66 nicht abgedruckt – m. Anm.
Roxin; BGH NStZ; 1987, 406; 1992, 489; BGH NJW 2000, 2286). Dabei hat
der Bundesgerichtshof darauf abgestellt, daß derjenige, der sich an einem
Akt der eigenverantwortlich gewollten und bewirkten Selbstgefährdung betei-
ligt, an einem Geschehen teilnimmt, welches – soweit es um die Strafbarkeit
wegen Tötung oder Körperverletzung geht – kein tatbestandsmäßiger und
damit kein strafbarer Vorgang ist (BGHSt 32, 262, 265). Das Gesetz bedroht
nur die Tötung oder Verletzung eines anderen mit Strafe. Die Strafbarkeit
des sich Beteiligenden wegen Körperverletzung oder Tötung beginnt erst
dort, wo dieser kraft überlegenen Sachwissens das Risiko besser erfaßt als
der sich selbst Gefährdende.
(2) Allerdings kann dieser Grundsatz nicht ohne weiteres auf das Be-
täubungsmittelrecht übertragen werden (BGHSt 37, 179). Das durch die be-
täubungsmittelrechtlichen Strafvorschriften geschützte Rechtsgut ist nicht nur
die Gesundheit des Einzelnen, sondern auch die Volksgesundheit. Dieses
universale Rechtsgut steht dem Einzelnen nicht zur Disposition (Fran-
ke/Wienroeder, BtMG 2. Aufl. § 30 Rdn. 35; Weber, BtMG § 30 Rdn. 125 f.).
bb) Das Merkmal der Leichtfertigkeit im Sinne des § 30 Abs. 1
Nr. 3 BtMG wird durch den Bundesgerichtshof dahin interpretiert, daß leicht-
fertig handelt, wer die Möglichkeit eines tödlichen Verlaufs des Geschehens
„aus besonderem Leichtsinn oder aus besonderer Gleichgültigkeit“ außer
acht läßt (BGHSt 33, 66, 67). Solches ist bei der hiesigen besonderen Fall-
gestaltung, in der die Empfängerin des Betäubungsmittels in jeder Hinsicht
selbstverantwortlich handelte, nicht gegeben (vgl. BGH NJW 2000, 2286).
Insoweit erfaßt der Vorwurf der Leichtfertigkeit – ausnahmsweise – nicht „erst
recht“ auch vorsätzliches Handeln.
cc) Auch die Entstehungsgeschichte der vorgenannten Vorschrift
spricht für eine restriktive Interpretation der Art, daß das Überlassen eines
Betäubungsmittels zum Zweck des in jeder Hinsicht freien Suizids des Emp-
fängers den Qualifikationstatbestand nicht erfüllt. Hintergrund und auslösen-
der Umstand für die Schaffung der Verbrechensvorschrift war „die rasch an-
steigende Zahl von Todesfällen als Folge von Rauschgiftmißbrauch“
(BT-Drucks. 8/3551 S. 37). Damit waren die Todesfälle von Betäubungsmit-
telabhängigen und gelegentlichen Betäubungsmittelkonsumenten gemeint.
Als besonders strafwürdig wurde die Tatsache gewertet, daß die Todesver-
ursachung auf ein Handeln zurückgeht, das in Kenntnis der großen Gefähr-
lichkeit des Tuns „unter Hintanstellung aller Bedenken“ erfolgt (Endriß/Malek,
Betäubungsmittelstrafrecht 2. Aufl. Rdn. 464; Hügel/Junge, Deutsches Be-
täubungsmittelrecht 7. Aufl. § 30 Rdn. 4.1). An einen demgegenüber ganz
und gar untypischen Fall wie den vorliegenden hat der Gesetzgeber ebenso
wenig gedacht, wie dies danach die Kommentatoren getan haben.
dd) Zudem spiegelt der Strafrahmen des § 30 Abs. 1 BtMG von zwei
bis 15 Jahren Freiheitsstrafe – selbst eingedenk des Ausnahmestrafrahmens
von drei Monaten bis fünf Jahren Freiheitsstrafe für minder schwere Fälle
(§ 30 Abs. 2 BtMG) – eine vom Gesetzgeber ins Auge gefaßte Unrechtsdi-
mension, hinter der Fälle der vorliegenden Art von vornherein weit zurück-
bleiben. Auch dies indiziert eine restriktive Auslegung der Vorschrift im vor-
stehenden Sinn.
2. Schließlich birgt das Urteil auch sonst keinen sachlichrechtlichen
Fehler zugunsten des Angeklagten.
Insbesondere folgt im Ergebnis keine strafrechtliche Haftung des An-
geklagten aus Tötungsdelikten – begangen durch Unterlassen – daraus, daß
er als Lieferant des tödlichen Betäubungsmittels unter dem Gesichtspunkt
seines vorausgegangenen rechtswidrigen gefährdenden Tuns grundsätzlich
Lebensgarant sein konnte (vgl. Jähnke in LK 11. Aufl. § 222 Rdn. 11 sub
Betäubungsmittel und Rdn. 21 sub Selbstgefährdung m.N.; Hügel/Junge,
aaO § 30 Rdn. 4.4). Eine Verantwortlichkeit des Angeklagten unter diesem
Gesichtspunkt würde jedenfalls voraussetzen, daß in dem Zeitpunkt, als
Frau Dr. T durch den Eintritt ihrer Bewußtlosigkeit die Kontrolle über
das Geschehen verlor, noch eine Möglichkeit zur Rettung ihres Lebens be-
stand (vgl. BGH NStZ 1984, 452 m. Anm. Fünfsinn StV 1985, 57; BGH
NStZ 1985, 319, 320; BGH NStZ 1987, 406). Hierzu hat das Landgericht
festgestellt, daß in dem Zeitpunkt, als Frau Dr. T bewußtlos wurde,
etwaige Rettungsversuche – wegen der bereits eingetretenen gravierenden
Wirkung des Mittels – gescheitert wären. Davon ging nach den Feststellun-
gen auch der Angeklagte aus, so daß selbst ein versuchtes (Unterlassungs-)
Tötungsdelikt ausscheidet. Schließlich kommt danach auch eine unterlasse-
ne Hilfeleistung nach § 323c StGB nicht in Betracht (vgl. BGH NStZ 1983,
117, 118).
III.
Der Strafausspruch hat keinen Bestand. Es ist allein eine Verwarnung
mit Strafvorbehalt nach § 59 StGB auszusprechen.
Allerdings hat die genannte Vorschrift Ausnahmecharakter (Gribbohm
in LK 11. Aufl. § 59 Rdn. 1; Lackner/Kühl, StGB 23. Aufl. § 59 Rdn. 1; Stree
in Schönke/Schröder, StGB 25. Aufl. § 59 Rdn. 1). Zudem ist durch die Ver-
wendung des Wortes „kann“ auf der Rechtsfolgenseite der Ermessenscha-
rakter der Regelung in besonderer Weise hervorgehoben (vgl. Grib-
bohm aaO Rdn. 17 f.). Indes kann sich aufgrund der Besonderheiten des
Einzelfalles das Ermessen des Tatgerichts derart verengen, daß allein eine
Verwarnung mit Strafvorbehalt in Betracht kommen kann. In einem solchen
Fall kann auch das Revisionsgericht auf die besondere Sanktion nach § 59
StGB erkennen (OLG Celle StV 1988, 109; Horn in SK – StGB 27. Lfg. § 59
Rdn. 14; ähnlich Lackner/Kühl aaO Rdn. 10; Stree aaO Rdn. 16; a.A. Grib-
bohm aaO Rdn. 18; zweifelnd Tröndle/Fischer, StGB 50. Aufl. § 59 Rdn. 2).
So liegt es hier. Der Angeklagte ging mit dem Betäubungsmittel in altruisti-
scher Weise unter relativ geringer Gefährdung Unbeteiligter in der Absicht
um, der in schwerster Weise unheilbar kranken Empfängerin zu einem in je-
der Hinsicht freien Suizid zu verhelfen, was seinem humanen Engagement
entsprang.
Der Senat verwarnt deshalb wegen der hier abzuurteilenden Tat den
Angeklagten und behält die Verurteilung zu einer Geldstrafe von 60 Tages-
sätzen zu je 120,- DM (nämlich der vom Landgericht verhängten Einzelgeld-
strafe) vor. Ferner erkennt der Senat unter Einbeziehung der im hiesigen
Urteilstenor genannten Sanktionen auf eine Verwarnung als Gesamtsanktion,
wobei die Verurteilung zu einer Gesamtgeldstrafe von 70 Tagessätzen zu je
120,- DM (also in gleicher Höhe wie vom Tatrichter unbedingt verhängt) vor-
behalten bleibt.
Im Gesetz (namentlich in § 59c StGB) ist die Frage nicht eindeutig ge-
regelt, ob eine bei einer Verwarnung vorbehaltene Geldstrafe mit einer zuvor
unbedingt verhängten Geldstrafe im Wege der Verwarnung als Gesamtsank-
tion zusammengeführt werden kann (so Horn aaO § 59c Rdn. 4) oder ob sol-
ches etwa ausgeschlossen ist (so Gribbohm aaO § 59c Rdn. 5; Trönd-
le/Fischer aaO § 59c Rdn. 1). Der Senat behandelt die Frage wegen der
Parallelität zur entsprechenden Regelung bei der Freiheitsstrafe in § 58
Abs. 1 StGB trotz des besonderen Charakters der Verwarnung mit Strafvor-
behalt im erstgenannten Sinn.
Die nach § 268a StPO zu treffende Entscheidung über die Dauer der
Bewährungszeit bleibt dem Landgericht vorbehalten.
Harms Häger Basdorf
Raum Brause