BGH Urteil vom 07.02.2006 – KZR 33/04
Kartellsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
KZR 33/04
URTEIL
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ:
BGHR:
ja
ja
Verkündet am: 7. Februar 2006 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
Probeabonnement
GWB § 30 Abs. 3 Nr. 1, § 33 Abs. 1 und 2; UWG §§ 3, 4 Nr. 11, § 8 Abs. 3
kartellrechtliche Bestimmungen abschließend. Insbesondere bestehen keine lau-
terkeitsrechtlichen Ansprüche, wenn sich der Vorwurf der Unlauterkeit allein auf
die Verletzung eines kartellrechtlichen Tatbestands stützt.
Dem Umstand, dass die Kartellbehörde Wettbewerbsregeln nach § 26 Abs. 1
GWB anerkannt hat, kann nicht entnommen werden, dass das fragliche Verhalten
unlauter ist. Die Rechtsfolgen der kartellbehördlichen Anerkennung sind vielmehr
allein § 26 Abs. 1 Satz 2 GWB zu entnehmen.
Der Verleger, der den Einzelverkauf von Zeitungen oder Zeitschriften einer nach
§ 30 GWB zulässigen Preisbindung unterwirft, ist nicht daran gehindert, günstige
Probeabonnements anzubieten, die dazu dienen, die Abonnentenzahlen zu erhö-
hen. Auch wenn ein solches Probeabonnement mit einer attraktiven Gratiszugabe
kombiniert ist, liegt darin weder eine Verletzung der Preisbindungsabrede noch ei-
ne unsachliche Beeinflussung der Abnehmer.
BGH, Urteil vom 7. Februar 2006 – KZR 33/04 – OLG Hamburg
LG Hamburg
Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 7. Februar 2006 durch den Präsidenten des Bundesgerichtshofs
Prof. Dr. Hirsch und die Richter Ball, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Raum und
Dr. Strohn
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen
Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 9. Juli 2004 aufgeho-
ben.
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts
Hamburg, Zivilkammer 12, vom 28. Oktober 2003 abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kläger tragen die Kosten des Rechtsstreits.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Der Kläger zu 1 ist ein Dachverband der LOTTO-TOTO-Verkaufsstellen in
Deutschland. Der Kläger zu 2 ist Vorsitzender des Vorstands des Klägers zu 1; er
betreibt auch selbst einen Zeitschriftenladen mit LOTTO-TOTO-Annahmestelle in
Bremen. Die Kläger wenden sich gegen eine Anfang 2002 veröffentlichte Werbung
der Beklagten für ein Probeabonnement der in ihrem Verlag erscheinenden
Wochenzeitschrift „stern“. Dort warb die Beklagte unter der Überschrift „13 x stern
testen, über 40% sparen“ um neue Abonnenten, denen sie zum Preis von 19 €
(ca. 1,46 € pro Heft) ein Abonnement über dreizehn Hefte sowie eine attraktive
Zugabe (einen „BODUM Kaffeebereiter“, eine Isolierkanne „BODUM Bistro
Vacuum“ oder eine Armbanduhr) in Aussicht stellte. Die Zeitschrift „stern“ wird im
Einzelverkauf zu einem gebundenen Preis von 2,50 €, im Abonnement zum Preis
von 2,30 € pro Heft verkauft.
Die Kläger beanstanden, dass die Beklagte mit dem Testabonnement den
von ihr selbst vorgegebenen Einzelverkaufspreis, an den der Zeitschriftenhandel
gebunden sei, um mehr als 40% unterschreite, und darüber hinaus eine Zugabe
gewähre, deren Wert nicht in angemessenem Verhältnis zum Erprobungsaufwand
stehe. Sie haben die Beklagte auf Unterlassung solcher Ankündigungen und der
Gewährung der angekündigten Vorteile in Anspruch genommen. Die Beklagte ist
der Klage entgegengetreten.
Die Kläger stützen ihr Begehren auf Wettbewerbsregeln, die der Verband
Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) für den Vertrieb von abonnierbaren Publi-
kumszeitschriften aufgestellt hat. In diesen Wettbewerbsregeln, die das Bundes-
kartellamt während des Berufungsverfahrens mit Beschluss vom 30. März 2004
(B 6-22220-W-86/03) nach § 26 Abs. 1 GWB a.F. anerkannt hat, heißt es u.a.:
3. Probeabonnements Kurzabonnements zu Erprobungszwecken („Probeabonnements“) sind zulässig, wenn sie zeitlich auf maximal drei Monate begrenzt sind und nicht mehr als 35 Prozent unter dem kumulierten Einzelheftpreis liegen. Derartige Probeabonnements sind nicht be-
liebig oft wiederholbar; sie dürfen nur in ein reguläres Abonnement führen, wenn dies jederzeit kündbar ist.
4. Werbegeschenke bei Werbeexemplaren und Probeabonnements Sachgeschenke als Belohnung für die Bereitschaft zur Erprobung („Werbegeschen- ke“) müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Erprobungsaufwand stehen.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist
ohne Erfolg geblieben (OLG Hamburg AfP 2005, 180). Hiergegen richtet sich die
– vom Berufungsgericht zugelassene – Revision der Beklagten. Die Kläger bean-
tragen, die Revision zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe
I. Das Berufungsgericht hat das beanstandete Verhalten der Beklagten als
vertragswidrig und gleichzeitig als unlauter i.S. von § 1 UWG a.F. angesehen. Zur
Begründung hat es ausgeführt:
Durch den Preisbindungsrevers sei die Beklagte mit den Zeitschriftenhänd-
lern – so auch mit dem Kläger zu 2 – vertraglich verbunden. Mit ihrer Preisgestal-
tung für das Probeabonnement verstoße die Beklagte gegen die sich aus dieser
vertraglichen Bindung im Rahmen von Treu und Glauben ergebenden wechselsei-
tigen Rücksichtnahme- und Leistungstreuepflichten mit der Folge, dass ihrem je-
weiligen Vertragspartner aus der Preisbindungsvereinbarung der mit der Klage
geltend gemachte Unterlassungsanspruch zustehe.
Eine Preisunterschreitung im Rahmen einer Werbeaktion für ein Probeabon-
nement sei nicht schlechthin unzulässig. Der Bereich der (vertraglich) noch zuläs-
sigen Abonnentenwerbung werde jedoch verlassen, wenn der mit dem Testabon-
nement verbundene Erprobungszweck erkennbar überschritten werde und sich
das Verhalten als eine treuwidrige Umleitung von Kunden von den preisgebunde-
nen Zeitschriftenhändlern unmittelbar auf das preisbindende Verlagsunternehmen
darstelle. Einen entscheidenden Anhaltspunkt für die Frage, in welchem Umfang
preisbindende Verlage besondere – zeitlich begrenzte – Vorteile für die Gewin-
nung neuer Abonnementkunden versprechen könnten, lieferten die mit Beschluss
vom 30. März 2004 vom Bundeskartellamt genehmigten „VDZ-Wettbewerbsregeln
für den Vertrieb von abonnierbaren Publikumszeitschriften“, die für bis zu dreimo-
natige Probeabonnements einen Nachlass von maximal 35% gegenüber dem Ein-
zelverkaufspreis der Einzelhefte vorsähen. Die angegriffene Werbung überschreite
diese Obergrenze und verspreche zusätzlich noch eine attraktive Gratiszugabe.
Auch darin liege ein Verstoß gegen die VDZ-Wettbewerbsregeln, nach der Sach-
geschenke für Probeabonnenten in angemessenem Verhältnis zum Erprobungs-
aufwand stehen müssten. Denn aus dem Zusammenhang der Wettbewerbsregeln
ergebe sich, dass für Preisnachlässe und Zugaben ein Kumulationsverbot beste-
he. Die Beklagte habe gegen das Kernstück der Preisbindung verstoßen, die sie
ihren Vertragspartnern auferlegt habe. Da sie in dem Preisbindungsrevers keine
eigenen Vertragspflichten übernommen habe, scheide zwar ein Verstoß gegen
eine vertragliche Hauptleistungspflicht aus. Der Verstoß wiege aber so schwer,
dass er der Verletzung einer Hauptleistungspflicht gleichstehe. Auch wenn die Be-
sonderheiten des Pressevertriebs geringere Leistungstreue- und Rücksichtnahme-
pflichten zur Folge hätten, ändere dies nichts an der Treuwidrigkeit des beanstan-
deten Verhaltens, das zu Verschiebungen zwischen Einzel- und Abonnementver-
trieb führe und damit nachhaltig die Wirtschaftlichkeit des Zeitschriftenhandels be-
einträchtige, wobei es nicht darauf ankomme, ob die von den Klägern befürchteten
Umsatzrückgänge bereits eingetreten seien oder nicht. Es sei davon auszugehen,
dass die beanstandete Werbeaktion allein dem Abonnement- und nicht auch dem
Einzelvertrieb zugute komme. Denn das Probeabonnement gehe am Ende der Er-
probungsphase automatisch in ein normales Abonnement über.
Bei dem von der Beklagten begangenen Vertragsverstoß handele es sich
nicht nur um eine Obliegenheitsverletzung, die lediglich dazu führe, dass die Be-
klagte sich gegenüber den Zeitschriftenhändlern nicht mehr auf die Preisbindung
berufen könne. Die Beklagte trete vielmehr mit ihrem Verhalten in direkte Konkur-
renz zu den Einzelhändlern und verschaffe sich durch das beanstandete Verhalten
einen treuwidrigen Wettbewerbsvorteil. Den Zeitschriftenhändlern stehe gegen-
über der Beklagten ein vertraglicher Anspruch zu, das vertragswidrige Verhalten
zu unterlassen. Ein solcher vertraglicher Anspruch stehe neben – hier nicht gel-
tend gemachten – kartellrechtlichen Ansprüchen und habe eine andere Zielrich-
tung. Die Verletzung vertraglicher Pflichten begründe zugleich einen Verstoß ge-
gen § 1 UWG (a.F.). Ein solcher Vertragsverstoß könne ausnahmsweise auch de-
liktische Ansprüche begründen, wenn – wie im Streitfall – der Verletzer das ver-
tragswidrige Verhalten gezielt zur Förderung des eigenen Wettbewerbs einsetze
und dadurch nachhaltig in den Wettbewerb eingreife.
Nachdem die VDZ-Wettbewerbsregeln vom Bundeskartellamt anerkannt
worden seien, ergebe sich der Anspruch der Kläger nunmehr auch ohne Rückgriff
auf einen Vertragsverstoß unmittelbar aus § 1 UWG (a.F.). Die Beklagte missach-
te die vom Verband aufgestellten Regeln nachhaltig. Zwar sei ein Verhalten nicht
schon deswegen unlauter, weil es gegen eine eingetragene Wettbewerbsregel
verstoße. Auch die Anerkennung der Wettbewerbsregeln durch das Bundeskar-
tellamt nach § 24 Abs. 3 GWB könne die lauterkeitsrechtliche Prüfung nicht erset-
zen, da die Kartellbehörde vornehmlich kartellrechtliche Fragen zu beurteilen ha-
be. Im Streitfall habe die Beklagte aber bewusst und nachhaltig gegen die selbst-
bindenden Regeln verstoßen und damit die Grundsätze missachtet, die sie selbst
– vermittelt durch den Verband – als Ausdruck lauteren Wettbewerbs ansehe.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Er-
folg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Abweisung der Klage.
1. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht angenommen, dass den Klägern
gegen die Beklagte ein lauterkeitsrechtlicher Unterlassungsanspruch zusteht.
a) Nachdem das neue Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom
3. Juli 2004 (BGBl. I S. 1414) am 8. Juli 2004 in Kraft getreten ist, kommt auch in
der Revisionsinstanz eine Bestätigung des in die Zukunft gerichteten Unterlas-
sungsausspruchs nur in Betracht, wenn sich das Verhalten der Beklagten auch
nach dem nunmehr geltenden Recht als wettbewerbswidrig erweist. Im Streitfall
wird allerdings die rechtliche Beurteilung durch die Gesetzesänderung nicht be-
rührt.
b) Mit Recht weist die Revision darauf hin, dass die Kläger nicht mit Hilfe
des Lauterkeitsrechts die Unterlassung einer missbräuchlichen Handhabung der
Preisbindung i.S. von § 30 Abs. 3 Nr. 1 GWB 2005 (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 GWB 1999)
beanspruchen können. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen enthält
– dies wird in der seit dem 1. Juli 2005 geltenden Fassung besonders deutlich –
eine abschließende Regelung der zivilrechtlichen Ansprüche, die Mitbewerber und
Wettbewerbsverbände im Falle von Verstößen gegen kartellrechtliche Verbote gel-
tend machen können (Köhler in Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht,
24. Aufl., § 4 UWG Rdn. 11.12 m.w.N.; K. Schmidt, Kartellverfahrensrecht, 1977,
S. 412 ff.; Wrage, UWG-Sanktionen bei GWB-Verstößen?, 1984, S. 62; vgl. ferner
W.-H. Roth in Frankfurter Kommentar, Stand: Nov. 2001, § 33 GWB Rdn. 200;
a.A. Harte/Henning/v. Jagow, UWG, § 4 Nr. 11 Rdn. 132 f.; wohl auch Schricker,
Gesetzesverletzung und Sittenverstoß, 1970, S. 260). Soweit der zum alten Recht
ergangenen Senatsrechtsprechung entnommen werden kann, dass kartellrechtli-
che Verstöße unter dem Gesichtspunkt des Rechtsbruchs lauterkeitsrechtlich ver-
folgt werden können (vgl. BGH, Urt. v. 8.10.1958 – KZR 1/58, WuW/E BGH 251,
259 – „4711“; Urt. v. 21.2.1978 – KZR 7/76, WuW/E BGH 1519, 1520 – 4 zum
Preis von 3; Urt. v. 6.10.1992 – KZR 21/91, WuW/E BGH 2819, 2820 –
Zinssubvention), hält der Senat an dieser Auffassung nicht fest.
Im Zuge der 7. GWB-Novelle hat der Gesetzgeber die Anspruchsberechti-
gung in § 33 Abs. 1 GWB deutlich erweitert: Während der Regierungsentwurf noch
an dem von der Rechtsprechung in der Vergangenheit teilweise restriktiv ausge-
legten Schutzgesetzerfordernis
festgehalten hatte (BT-Drucksache 15/3640,
S. 11), hat der Gesetzgeber aufgrund der Beschlussempfehlung des federführen-
den Ausschusses für Wirtschaft (BT-Drucksache 15/5049, S. 16) auf die weiterge-
hende, generell jeden betroffenen Mitbewerber oder sonstigen Marktteilnehmer
einschließende Fassung der Anspruchsberechtigung zurückgegriffen, die bereits
im Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit vom
17. Dezember 2003 enthalten war (vgl. den Gesetzesbeschluss des Deutschen
Bundestages v. 11.3.2005, BR-Drucksache 210/05, S. 6). Diese Regelung ist zwar
in manchem der lauterkeitsrechtlichen Regelung der Anspruchsberechtigung in
§ 8 Abs. 3 UWG nachgebildet, geht aber über diese insofern hinaus, als sie eine
Anspruchsberechtigung nicht nur der Mitbewerber, sondern auch der Marktteil-
nehmer auf der Marktgegenseite vorsieht. Andererseits bleibt die kartellrechtliche
hinter der lauterkeitsrechtlichen Regelung zurück, als sie keine Anspruchsberech-
tigung der Verbraucherverbände vorsieht. Der Gesetzgeber hat damit in der Er-
weiterung wie in der Beschränkung eine Regelung getroffen, die bewusst von dem
lauterkeitsrechtlichen Modell abweicht. Er hat damit deutlich gemacht, dass es
sich um eine abschließende Regelung für die zivilrechtliche Durchsetzung kartell-
rechtlicher Bestimmungen handelt.
Die kartellrechtliche Regelung unterscheidet ferner klar zwischen kartellrecht-
lichen Verboten, die nach § 33 Abs. 1 GWB auch zivilrechtlich durchgesetzt wer-
den, die – wie § 30 Abs. 3 GWB – lediglich ein Eingreifen der Kartellbehörde er-
möglichen. So gewährt das Gesetz dem preisgebundenen Unternehmen
– abgesehen von vertraglichen Ansprüchen, die sich im Falle einer diskriminieren-
den Handhabung der Preisbindungsvereinbarung ergeben können – im Falle einer
missbräuchlichen Handhabung der Preisbindung keinen (gesetzlichen) Unterlas-
sungs- oder Schadensersatzanspruch, sondern räumt allein dem Bundeskartell-
amt die Befugnis ein, in einem solchen Falle einzuschreiten (§ 30 Abs. 3 GWB
2005, § 15 Abs. 3 GWB 1999).
Diese differenzierte gesetzliche Regelung würde konterkariert, wenn kartell-
rechtliche Missbrauchstatbestände, die nicht als Verbote ausgestaltet sind,
gleichwohl mit Hilfe des Lauterkeitsrechts durchgesetzt werden könnten oder
wenn – ungeachtet der bewussten Beschränkung der Anspruchsberechtigung in
§ 33 GWB – bei Zuwiderhandlungen gegen kartellrechtliche Verbote stets auch
ein lauterkeitsrechtlicher Unterlassungsanspruch unter dem Gesichtspunkt des
sprüche beschränkt sich allerdings auf die Fälle, in denen sich der Vorwurf der Un-
lauterkeit allein aus dem kartellrechtlichen Verstoß speist. Gründet sich die Unlau-
terkeit dagegen – wie etwa in Fällen des Boykotts oder der unbilligen Behinde-
rung – auf einen eigenständigen lauterkeitsrechtlichen Tatbestand (z.B. auf eine
gezielte Behinderung nach § 4 Nr. 10 UWG), stehen die zivilrechtlichen Ansprü-
che, die sich aus dem Kartellrecht und aus dem Lauterkeitsrecht ergeben, gleich-
berechtigt nebeneinander. Aber auch im Rahmen einer eigenständigen lauterkeits-
rechtlichen Beurteilung erweist sich das beanstandete Verhalten der Beklagten
nicht als wettbewerbswidrig.
aa) Mit Recht hat das Berufungsgericht nicht darauf abgestellt, dass sich die
lauterkeitsrechtliche Unzulässigkeit der angegriffenen Abonnementwerbung der
Beklagten bereits aus den vom Bundeskartellamt anerkannten VDZ-Wettbewerbs-
regeln ergebe.
(1) Für die Frage, ob ein bestimmtes Verhalten als unlauter zu beurteilen ist,
haben Wettbewerbsregeln heute nur mehr eine begrenzte Bedeutung. Während in
der Vergangenheit für die Frage der Unlauterkeit maßgeblich auf das Anstandsge-
fühl des verständigen Durchschnittsgewerbetreibenden (vgl. BGHZ 23, 365, 373
– Suwa; 37, 30, 32 – Selbstbedienungsgroßhandel; 34, 264, 274 – Einpfennig-
Süßwaren; 43, 359, 364 – Warnschild; 81, 291, 296 – Bäckerfachzeitschrift) sowie
auf die Verkehrssitte und damit auf die im Verkehr herrschende tatsächliche
Übung (vgl. BGH, Urt. v. 5.6.1956 – I ZR 4/55, GRUR 1957, 23, 24 = WRP 1956,
244 – Bünder Glas; Urt. v. 4.12.1964 – Ib ZR 38/63, GRUR 1965, 315, 316 = WRP
1965, 95 – Werbewagen) abgestellt wurde, besteht heute Einigkeit darüber, dass
der Wettbewerb in bedenklicher Weise beschränkt würde, wenn das Übliche zur
Norm erhoben würde (vgl. Köhler in Hefermehl/Köhler/Bornkamm aaO § 3 UWG
Rdn. 39; Harte/Henning/Schünemann aaO § 3 Rdn. 99 ff.). Wettbewerbsregeln
können daher allenfalls eine indizielle Bedeutung für die Frage der Unlauterkeit
haben (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1990 – I ZR 48/89, GRUR 1991, 462, 463
– Wettbewerbsrichtlinie der Privatwirtschaft; Köhler
in Hefermehl/Köhler/
Rdn. 101; Kellermann in Immenga/Mestmäcker, GWB, 3. Aufl., § 26 Rdn. 49 f.;
anders Fezer/Fezer, UWG, § 3 Rdn. 78).
(2) Auch der Umstand, dass Wettbewerbsregeln von der Kartellbehörde an-
erkannt werden, verleiht ihnen keine Rechtsnormqualität. Zwar wird die Kartellbe-
hörde in der Regel Wettbewerbsregeln die Anerkennung versagen, die ein lauter-
keitsrechtlich unbedenkliches Verhalten als unzulässig bezeichnen. Dies bedeutet
indessen nicht, dass dem Richter, der in einem Zivilrechtsstreit über die lauter-
keitsrechtliche Zulässigkeit eines Verhaltens zu entscheiden hat, die Entscheidung
dadurch abgenommen wäre, dass die Kartellbehörde Wettbewerbsregeln nach
§ 24 Abs. 3, § 26 Abs. 1 GWB anerkannt hat, die von der lauterkeitsrechtlichen
Unzulässigkeit des fraglichen Verhaltens ausgehen. Vielmehr beschränkt sich die
rechtliche Bedeutung der Anerkennung auf eine Selbstbindung der Kartellbehörde,
die bei unveränderter Sachlage die Verabschiedung dieser Wettbewerbsregeln
nicht mehr als Kartellverstoß nach § 1 GWB verfolgen kann (vgl. § 26 Abs. 1
Satz 2 GWB).
(3) Schließlich würde es verfassungsrechtlichen Bedenken begegnen, wenn
Wettbewerbsregeln zur Ausfüllung der lauterkeitsrechtlichen Generalklauseln und
zur Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe herangezogen würden. Das
Bundesverfassungsgericht hat zu den Standesrichtlinien der Rechtsanwälte ent-
schieden, dass – wenn ein Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit nach Art. 12 GG
in Rede steht – derartige, ohne gesetzliche Grundlage festgelegte Richtlinien nicht
als Hilfsmittel zur Auslegung und Konkretisierung der Generalklausel des § 43
BRAO herangezogen werden dürfen (BVerfGE 76, 171, 188 f.; 76, 196). Diese
Grundsätze beanspruchen auch dann Geltung, wenn zur Ausfüllung der wettbe-
werbsrechtlichen Generalklausel des § 3 UWG Wettbewerbsregeln herangezogen
würden, denen ebenfalls keine Gesetzesqualität zukommt.
bb) Das Berufungsgericht hat den VDZ-Wettbewerbsregeln aber dennoch
eine entscheidende Bedeutung beigemessen. Denn es hat diesen Regeln ent-
nommen, dass sich die Beklagte gegenüber dem preisgebundenen Zeitschriften-
handel vertragsuntreu verhalten habe, und hat darin gleichzeitig einen Wettbe-
werbsverstoß nach § 1 UWG a.F. gesehen, weil die Beklagte die Vertragsverlet-
zung als Mittel des Wettbewerbs zum Nachteil der gebundenen Händler einge-
setzt habe. Dem kann nicht beigetreten werden. Die den Preisbinder gegenüber
dem preisgebundenen Händler treffenden Rücksichtnahmepflichten führen nicht
dazu, dass die Beklagte gehindert wäre, ein Probeabonnement in der beanstande-
ten Weise anzubieten.
(1) Zutreffend hat das Berufungsgericht allerdings angenommen, dass das
preisbindende Unternehmen gegenüber dem preisgebundenen Händler auch
dann vertragliche Pflichten treffen, wenn sich der Preisbinder nicht ebenfalls dazu
verpflichtet hat, sämtliche anderen Händler in derselben Weise zu binden. Denn
auch in diesem Fall darf der preisbindende Verleger nichts tun, was die Bindung
der Endverkaufspreise untergräbt und dem vertragstreuen gebundenen Händler
Schwierigkeiten bereiten kann (vgl. BGHZ 38, 90, 94 – Grote Revers; 40, 135, 139
– Trockenrasierer; 53, 76, 86 – Schallplatten II). Unabhängig davon ist der Preis-
binder Normadressat des Diskriminierungs- und Behinderungsverbots des § 20
Abs. 1 GWB.
(2) Aus dem Umstand, dass die Beklagte den Einzelverkauf ihrer Zeitschrift
einer Preisbindung unterwirft, kann jedoch nicht geschlossen werden, dass es ihr
verwehrt wäre, den aus ihrer Sicht vorzugswürdigen Absatz über Abonnements
mit besonders attraktiven Angeboten zu fördern.
Es liegt auf der Hand, dass für den Zeitschriftenverlag der Abonnent, der sich
zur regelmäßigen Abnahme der Zeitschrift verpflichtet, ein wesentlich attraktiverer
Leser ist als derjenige, der die Zeitschrift gelegentlich im Handel erwirbt. Mit dem
Abonnenten kann der Verlag auf längere Zeit rechnen, während der Erwerber
eines Einzelheftes keine Gewähr dafür bietet, dass er das nächste und übernächs-
te Heft ebenfalls erwirbt. Es ist deswegen wettbewerbsrechtlich nicht zu bean-
standen, dass der Verlag für ein Abonnement deutlich günstigere Konditionen an-
bietet als für den (preisgebundenen) Einzelverkauf.
Die Rücksichtnahmepflichten, die den preisbindenden Verleger dazu ver-
pflichten, verschiedene miteinander im Wettbewerb stehende Zeitschriftenhändler
gleich zu behandeln, hindern ihn grundsätzlich nicht daran, Probeabonnements zu
besonders günstigen Konditionen anzubieten und auf diese Weise den Abonne-
mentabsatz gegenüber dem Einzelverkauf zu fördern. Im Übrigen hat das Beru-
fungsgericht zwar vermutet, dass die Attraktivität des Probeabonnements – wie
von den Klägern unterstellt – zu Lasten des Einzelverkaufs gehe. Es hat aber
hierzu keine Feststellungen getroffen. Bei seiner Vermutung hat das Berufungsge-
richt außer Acht gelassen, dass zwar der Dauerabonnent, nicht aber derjenige,
der nur das Probeabonnement in Anspruch nimmt (vom Berufungsgericht als
„Prämien-Shopper“ bezeichnet), für den Einzelhändler als Kunde verloren ist. Je
preisgünstiger das Probeabonnement und je attraktiver die versprochene Zugabe
ist, desto höher wird der Anteil der Probeabonnenten sein, die sich zur Abnahme
des Probeabonnements um seiner selbst willen verpflichten, die also nach Ablauf
der Probezeit durch eine entsprechende Erklärung gegenüber dem Verlag verhin-
dern, dass das Probeabonnement in ein reguläres Abonnement übergeht. Es ist
ohne weiteres denkbar, dass dieser Personenkreis – wie die Beklagte vorgetragen
hat – durch das Probeabonnement stärker an die Zeitschrift gebunden wird und
die Zeitschrift in Zukunft regelmäßiger im Handel erwirbt. Dem Vortrag der Kläger
ist auch nicht zu entnehmen, dass der Absatz des „stern“ über den Zeitschriften-
handel in Folge von attraktiven Probeabonnements in nennenswertem Umfang zu-
rückgegangen wäre.
cc) Das Bundeskartellamt
ist
in seinem Anerkennungsbescheid vom
30. März 2004 offenbar davon ausgegangen, dass die VDZ-Wettbewerbsregeln
ungeachtet der besonderen Pflichten, denen die Beklagte als Preisbinderin unter-
worfen ist, in etwa die Grenzen des ohnehin lauterkeitsrechtlich Zulässigen be-
schreibt, weil in den besonders attraktiven Probeabonnements ein übertriebenes
Anlocken liege. Dabei hat das Bundeskartellamt die ältere Rechtsprechung
zugrunde gelegt, die jedoch seit den – vom Bundeskartellamt in seinem Beschluss
zitierten – Entscheidungen „Kopplungsangebot I und II“ des Bundesgerichtshofs
(BGHZ 151, 84 und BGH, Urt. v. 13.6.2002 – I ZR 71/01, GRUR 2002, 979 = WRP
2002, 1259) nicht mehr uneingeschränkt herangezogen werden kann. Danach be-
stehen keine durchgreifenden lauterkeitsrechtlichen Bedenken dagegen, dass
Produkte, die nicht in einem Funktionszusammenhang stehen, zu einem gekop-
pelten Angebot zusammengefasst werden. Auch mit Blick auf den Wert der Zuga-
be stellt das beworbene Probeabonnement kein missbräuchliches Kopplungsan-
gebot dar. Weder der günstige Preis noch die attraktive Zugabe kann den Vorwurf
einer unsachlichen Beeinflussung der Verbraucher rechtfertigen.
2. Dem Kläger zu 2 steht – wie sich aus den Ausführungen oben unter
II.1.c)bb) ergibt – auch kein vertraglicher Unterlassungsanspruch gegen die Be-
klagte zu.
III. Das angefochtene Urteil kann danach keinen Bestand haben. Es ist auf-
zuheben. Im Hinblick auf die getroffenen Feststellungen ist der Senat in der Lage,
abschließend zu entscheiden. Da den Klägern die geltend gemachten Ansprüche
nicht zustehen, ist die Klage abzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.
Hirsch
Ball
Bornkamm
Raum
Strohn
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 28.10.2003 - 312 O 425/03 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 09.07.2004 - 5 U 181/03 -