BGH Urteil vom 17.12.2001 – II ZR 31/00
II. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: BGHZ: BGHR: ja
ja nein
Verkündet am: 17. Dezember 2001 Boppel Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
Zur Auslegung einer gesellschaftsvertraglichen Nachfolgeklausel im Zusam-
menhang mit einer letztwilligen Verfügung.
BGH, Urt. v. 17. Dezember 2001 - II ZR 31/00 - OLG München
LG Memmingen
Der II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 17. Dezember 2001 durch den Vorsitzenden Richter Dr. h.c. Röhricht und
die Richter Dr. Hesselberger, Prof. Dr. Goette, Dr. Kurzwelly und Kraemer
für Recht erkannt:
Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 14. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts München, Zivilsenate in Augsburg, vom
25. November 1999 aufgehoben und wie folgt gefaßt:
Auf die Berufung des Beklagten wird das Endurteil der 2. Kammer
für Handelssachen des Landgerichts Memmingen vom 10. Februar
1999 abgeändert:
Die Klage wird abgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Eltern der Prozeßparteien und ihrer beiden Schwestern errichteten
1951 ein gemeinschaftliches Testament, in dem sie sich gegenseitig als Erben
einsetzten und weiter verfügten, daß "erst mit dem Tode des zuletzt verster-
benden Ehegatten der gesamte Nachlaß" an die vier Kinder fallen sollte. Wei-
ter heißt es:
"Unsere Kinder erben wie folgt:
a) An E. (Beklagter) fällt das elterliche Geschäft und zwar spätestens im Zeitpunkt des Todes des zuletzt Versterbenden.
b) Die Erbteile von H. (Klägerin), L. und G. sind gleich und bestehen zu je 2/10 der Steuerbilanz, die im letzten Jahr vor dem Todesfall erstellt wurde.
Sollte die Übergabe des Geschäfts schon früher erfolgt sein, so ist die Steuerbilanz des Übergabejahres zugrunde zu legen. Den Betrag von obigen 6/10 hat E. (Beklagter) zur Auszahlung zu bringen. ..."
Nach dem Tod des Vaters der Prozeßparteien am 16. Februar 1952
führte zunächst deren Mutter das Handelsgeschäft fort. Anfang 1953 gründete
sie mit dem Beklagten und dessen Schwestern L. und G. zur "Fortfüh-
rung des elterlichen Geschäfts" die "Ge. Z. KG", in der sie und der Be-
klagte Komplementäre, die übrigen Gesellschafterinnen Kommanditistinnen
wurden. Der vorliegende schriftliche Text des KG-Vertrages vom 15. Januar
1953 wurde nur von der Mutter unterzeichnet, jedoch in der von allen damali-
gen Gesellschaftern
unterzeichneten Handelsregisteranmeldung
vom
26. November 1954 in Bezug genommen. Im Jahr 1966 trat die Klägerin als
weitere Kommanditistin in die Gesellschaft ein, wie in § 14 des Vertragstextes
"bei Erreichung des 18. Lebensjahres" vorgesehen. Die Schwester L. schied im
Jahr
aus der Gesellschaft aus. Für den Fall des Todes einzelner Gesellschafter ent-
hält der schriftliche Vertragstext folgende Regelungen:
"§ 4: Die Gesellschaft wird auf Lebzeiten von Frau T. Z. (Mut- ter) abgeschlossen und kann später durch einstimmigen Beschluß der Gesellschafter fortgesetzt werden.
§ 12: Kündigung und Tod eines oder mehrerer Gesellschafter haben nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.
§ 13: Im Fall des Ausscheidens eines Gesellschafters richtet sich die Höhe seines Anspruchs gegen die Gesellschaft nach seinem Guthaben, wie es sich aus der dem Ausscheidungsjahr vorangehenden Jahresbi- lanz ergibt. Bei Auseinandersetzung der Gesellschaft sind alle Gesell- schafter mit Ausnahme von Frau T. Z. (Mutter) wie Ausschei- dende zu behandeln. Kommt es erst nach dem Tode von Frau Z. zur Auseinandersetzung, so sind ebenfalls die Ansprüche der übrigen Ge- sellschafter wie die von Ausscheidenden zu berechnen, alles übrige ist als Nachlaß zu betrachten."
Ende 1994 verstarb die Mutter der Prozeßparteien. In einem anschlie-
ßenden Streit der Geschwister um die von dem Beklagten beanspruchte Al-
leinerbenstellung bestätigte das Bayerische Oberste Landesgericht im Erb-
scheinerteilungsverfahren durch Beschluß vom 1. Juli 1998 die Auffassung der
Vorinstanz, daß alle vier Geschwister durch das gemeinschaftliche Testament
ihrer Eltern als Erben zu gleichen Teilen - verbunden mit Vorausvermächtnis-
sen (§ 2150 BGB) oder mit einer Teilungsanordnung (§ 2048 BGB) - eingesetzt
seien. Das ergebe sich u.a. daraus, daß für das ursprünglich zum Teil zum Be-
trieb des Handelsgeschäfts genutzte Grundstück keine testamentarische An-
ordnung getroffen worden sei.
Mit der vorliegenden Klage verlangt die Klägerin - mit Zustimmung ihrer
beiden Schwestern - von dem Beklagten, der Eintragung der Auflösung der KG
sowie der Eintragung der Prozeßparteien und ihrer Schwester G. als Liqui-
datoren der KG im Handelsregister zuzustimmen. Sie hält den schriftlichen
Text des Gesellschaftsvertrages vom Januar 1953 nicht für verbindlich, wäh-
rend der Beklagte, der den Geschäftsbetrieb bis Ende 1997 jedenfalls teilweise
fortgeführt hat, sich nach wie vor als Alleinerbe betrachtet und geltend macht,
eine Liquidation bzw. Zerschlagung des Gesellschaftsvermögens widerspreche
dem Willen der Erblasser. Beide Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben.
Dagegen richtet sich die Revision des Beklagten.
Entscheidungsgründe
Die Revision ist begründet und führt zur Abweisung der Klage.
I. Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob der nur von der Mutter der
Prozeßparteien unterzeichnete Text des Gesellschaftsvertrages wirksam zwi-
schen den Gesellschaftern vereinbart worden sei. Dieser ändere nichts daran,
daß die KG mit dem Tod der Mutter als Komplementärin im Jahr 1994 gemäß
vom 22. Juni 1998, BGBl. I 1474) aufgelöst sei, weil der Gesellschaftsvertrag
gemäß § 4 des Textes nur "auf Lebzeiten" der Mutter der Prozeßparteien ab-
geschlossen worden sei und ein einstimmiger Fortführungsbeschluß unstreitig
nicht vorliege. Soweit § 12 des Vertrages die Auflösung bei Tod eines Gesell-
schafters ausschließe, könne das für den in § 4 besonders geregelten Fall des
Todes der Mutter nicht gelten. Gesetzliche Folge der Auflösung sei die Liqui-
dation der KG gemäß § 145 Abs. 1 HGB; eine "andere Art der Auseinanderset-
zung" (§ 145 Abs. 1 HGB) sei nicht vereinbart, auch nicht in § 13 S. 3 des Ver-
tragstextes, der keinen Ausschluß der Liquidation, sondern nur eine Regelung
über die Verteilung des Liquidationserlöses in zulässiger Abweichung von
§ 155 HGB enthalte.
II. Das angefochtene Urteil hält revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht
stand.
1. Erfolglos rügt die Revision allerdings, die Klägerin sei schon nicht al-
lein klagebefugt, weil hier ein Fall des § 62 ZPO vorliege. Selbst an einer Ge-
staltungsklage gemäß § 133 HGB brauchen sich die Gesellschafter nicht zu
beteiligen, die mit der Auflösung der Gesellschaft einverstanden sind und das
mit verpflichtender Wirkung zum Ausdruck gebracht haben (Sen.Urt. v.
13. Januar 1958 - II ZR 136/56, NJW 1958, 418). Ein entsprechendes Einver-
ständnis der neben den Prozeßparteien verbliebenen Mitgesellschafterin liegt
hier vor. Es bedarf daher keiner Entscheidung der Rechtsfrage, ob für den An-
spruch auf Mitwirkung eines Gesellschafters zum Zweck einer Handelsregi-
der einzelne Gesellschafter klagebefugt ist (vgl. zur Passivlegitimation BGHZ
30, 195, 198).
2. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kommt aber der von ihm
zuerkannte Anspruch auf Zustimmung des Beklagten zu der Handelsregi-
stereintragung schon deshalb nicht in Betracht, weil ein Gesellschafter nach
dem Gesetz nicht die Zustimmung zu einer Handelsregistereintragung, sondern
die Mitwirkung bei der Anmeldung zum Handelsregister schuldet (§§ 108
Abs. 1, 143 Abs. 1, 148 Abs. 1 HGB), die im Verurteilungsfall auch nicht nach
§ 894 ZPO vollstreckt, sondern nach § 16 Abs. 1 Satz 1 HGB fingiert wird. Aus
dem Senatsurteil vom 2. Mai 1983 (II ZR 94/82, WM 1983, 785) ergibt sich
nichts Gegenteiliges, weil dort eine entsprechende Zustimmungsklage der Ge-
sellschaft schon mangels deren Klagebefugnis für unzulässig erachtet wurde.
Ob die vorliegende Zustimmungsklage in eine gesetzmäßige Mitwirkungsklage
umgedeutet werden kann, kann dahinstehen, weil sie auch in dieser Form ab-
zuweisen wäre.
3. Wie die Revision zu Recht rügt, läßt das Berufungsgericht bei seiner
Auslegung des § 13 Satz 3 des Gesellschaftsvertrages rechtsfehlerhaft außer
acht, daß danach im Fall einer "Auseinandersetzung" (anstelle einer Fortfüh-
rung des Unternehmens) nach dem Tod der Mutter nur die Guthaben auf den
jeweiligen Gesellschafterkonten an die insoweit "wie Ausscheidende zu behan-
delnden" Gesellschafter (§ 13 Satz 1, 2) auszuzahlen sind, "alles übrige", also
die KG und ihr Unternehmen mit den verbleibenden Vermögenswerten aber
"als Nachlaß" der Eltern bzw. der zuletzt verstorbenen Mutter "zu betrachten"
ist und daher insoweit im Ergebnis das gemeinschaftliche Testament der Eltern
der Prozeßparteien zum Zuge kommt.
a) Unabhängig davon, ob der Beklagte Allein- oder Miterbe mit seinen
Geschwistern wurde, sollte an ihn nach dem gemeinschaftlichen Testament
jedenfalls das elterliche Geschäft spätestens im Zeitpunkt des Todes des zu-
letzt Versterbenden "fallen". Diese Formulierung und die Regelung über die
Abfindung der Töchter ergeben, daß die Eltern, falls sie den Beklagten nur als
Miterben einsetzen wollten, eine Sondererbfolge auf ihn bezweckten, die aller-
dings in bezug auf ein Handelsgeschäft, das der längerlebende Ehegatte allein
weiterbetrieben hätte, nicht möglich wäre - im Unterschied zur Sondererbfolge
in einen Gesellschaftsanteil aufgrund einer gesellschaftsvertraglichen Nachfol-
geklausel (vgl. BGHZ 22, 186, 191; 108, 187, 192 m.w.N.). Es bliebe daher bei
sinngemäßer Testamentsauslegung gemäß § 2084 BGB, die das Berufungsge-
richt versäumt hat und der Senat daher selbst vornehmen kann, im Fall einer
Miterbeneinsetzung des Beklagten nur die Annahme eines Vorausvermächtnis-
ses (§ 2150 BGB) im Gegensatz zu einer bloßen Teilungsanordnung gemäß
§ 2048 BGB, deren Wirkung bis zur Auseinandersetzung (§ 2042 BGB) aufge-
schoben wäre (vgl. MünchKomm. BGB/Dütz, 3. Aufl. § 2048 Rdn. 8 m.N.;
MünchKomm. BGB/Schlichting, § 2150 Rdn. 7).
Wäre nun die Mutter des Beklagten bis zu ihrem Tod Inhaberin des
Anspruch auf dessen Übertragung aus dem Nachlaß zu. Das gemeinschaftli-
che Testament hinderte die Mutter zwar nicht, über das Handelsgeschäft unter
Lebenden zu verfügen (vgl. BGHZ 31, 13, 15; MünchKomm. BGB/Musielak,
3. Aufl. § 2269 Rdn. 25), es also in die mit ihren Kindern gegründete KG einzu-
bringen. Gemäß § 2169 Abs. 1 BGB ist ein Vermächtnis, wenn nicht § 2170
BGB eingreift, insoweit unwirksam, als "sein Gegenstand zur Zeit des Erbfalls
nicht (mehr) zur Erbschaft gehört". Dazu gehörte hier nach dem Tod der Mutter
unmittelbar nur ihr Anteil an der KG und nicht mehr das in deren Vermögen
eingebrachte
Handelsgeschäft
(vgl.
RGZ
105,
246,
250;
MünchKomm./Schlichting aaO § 2169 Rdn. 5), mag auch das gemeinschaftli-
che Testament (ergänzend) dahin auszulegen sein, daß dem Beklagten nach
der Einbringung des ihm vermachten Handelsgeschäfts in die Gesellschaft we-
nigstens der Gesellschaftsanteil des zuletzt versterbenden Ehegatten "anfal-
len"
sollte
(vgl.
MünchKomm./
Schlichting aaO; RGRK/Johannsen, BGB 12. Aufl. § 2169 Rdn. 16).
b) Mit der Regelung in § 13 Satz 3 des Gesellschaftsvertrages, wonach
"alles übrige als Nachlaß zu betrachten", mithin im Verhältnis der verbliebenen
Gesellschafter und Erben zueinander als Nachlaßbestandteil zu behandeln ist,
wurde jedoch der Status quo ante wiederhergestellt und dem Willen der Erb-
lasser (vgl. oben a) Rechnung getragen. Eine entsprechende Vereinbarung
unter Lebenden (hier im Gesellschaftsvertrag) ist aufgrund der Privatautonomie
ohne weiteres möglich (vgl. RGZ 171, 358, 365 f.; vgl. auch BGHZ 25, 1, 4).
Offensichtlich wollte die Mutter der Prozeßparteien damit erreichen, daß das
gemeinschaftliche Testament und der letzte Wille ihres verstorbenen Eheman-
nes nicht durch die - nur auf ihre "Lebzeiten" erfolgte - Gründung der KG kon-
terkariert wird. Es fehlt jeder Anhaltspunkt dafür, daß die Mutter bei Abschluß
des Gesellschaftsvertrages dem Willen ihres Ehemannes zuwiderhandeln und
andererseits der an der Gründung und dem Betrieb der KG als Komplementär
mitwirkende Beklagte, der ausweislich der Handelsregisteranmeldung damals
Rechtsreferendar war, auf das ihm vermachte Unternehmen verzichten wollte.
Das gilt um so mehr, als der Gesellschaftsvertrag nach dessen § 1 von dem
Beklagten und dessen Mutter initiiert wurde, die sich mit Wirkung vom
1. Januar 1953 zu der Gesellschaft zusammenschlossen, mit der Maßgabe,
daß die beiden älteren Schwestern gemäß § 6 sofort und die Klägerin später
bei Erreichung des 18. Lebensjahres beitreten sollten (§ 14).
Vor dem Hintergrund der dargestellten - den übrigen Gesellschafterin-
nen bei ihrem Beitritt zu der KG bekannten - Interessenlage ist in § 13 Satz 3
des Gesellschaftsvertrages eine Verweisung auf das gemeinschaftliche Testa-
ment zu sehen und gewinnt die zeitliche Begrenzung der Gesellschaft "auf
Lebzeiten" der Erblasserin eine ganz andere Bedeutung, als das Berufungsge-
richt angenommen hat, nämlich die, daß das Unternehmen nur interimistisch
bis zum Tod der Mutter in der Rechtsform der KG unter Beteiligung der Töchter
betrieben werden, danach aber dem Beklagten "anfallen" sollte, wie in dem
gemeinschaftlichen Testament bestimmt. Daraus folgt zugleich, daß das Unter-
nehmen unter Ausscheiden der Schwestern des Beklagten ohne Liquidation
auf ihn übergehen sollte. Dies kann gesellschaftsvertraglich auch im voraus für
den Fall des Eintritts bestimmter Umstände (wie hier des Todes der Mutter)
vereinbart werden und führt in entsprechender Anwendung des § 142 Abs. 1
HGB zur Vollbeendigung der Gesellschaft ohne Liquidation (vgl. Sen.Urt. v.
13. Dezember 1965 - II ZR 10/64, NJW 1966, 827; MünchKomm./Ulmer, BGB
3. Aufl. § 738 Rdn. 7). Auch die Abfindungsregelung in § 13 des Gesellschafts-
vertrages entspricht § 142 Abs. 3 a.F. HGB, wonach "auf die Auseinanderset-
zung" im Fall des Übergangs des Gesellschaftsvermögens auf einen Gesell-
schafter die für den Fall des Ausscheidens von Gesellschaftern aus der Ge-
sellschaft geltenden Vorschriften, insbesondere § 738 BGB, entsprechende
Anwendung finden (vgl. Baumbach/Hopt, HGB 29. Aufl. § 142 Rdn. 15), die
ausgeschiedenen Gesellschafter also abzufinden sind. Nichts anderes ergibt
sich, wenn man § 13 aaO in Verbindung mit dem gemeinschaftlichen Testa-
ment nicht im Sinne einer automatischen Anwachsung des Gesellschaftsver-
mögens an den Beklagten, sondern im Sinne eines durch entsprechende Ge-
staltungserklärung auszuübenden Übernahmerechts (vgl. dazu Sen.Urt. v.
21. Januar 1957 - II ZR 147/56, LM Nr. 2 zu § 138 HGB; Staub/Ulmer, HGB
3. Aufl. § 138 Anm. 10) deutet, das der Beklagte, der das Unternehmen gleich
nach dem Erbfall für sich allein beansprucht hat, längst ausgeübt hätte.
3. Das Berufungsgericht hat zwar offengelassen, ob der vorliegende, nur
von der Mutter des Beklagten unterzeichnete Vertragstext zwischen den Ge-
sellschaftern wirksam vereinbart wurde. Die Feststellungen des Berufungsge-
richts in Verbindung mit den in Bezug genommenen Anlagen ergeben jedoch,
daß dies der Fall war. Die von allen damaligen Gesellschaftern unterzeichnete
Handelsregisteranmeldung vom 26. November 1954 nimmt auf einen privat-
schriftlichen Gesellschaftsvertrag, der sich "bei der Firma" befinde, Bezug. Daß
noch ein anderer schriftlicher Vertrag existiert, behauptet die Klägerin nicht.
Sie behauptet vielmehr einen mündlichen Vertragsschluß ohne von dem dispo-
sitiven Gesetzesrecht abweichende Regelung. Demgegenüber ist aus der
Handelsregisteranmeldung ersichtlich, daß die damaligen Gesellschafter den
Vertragstext in ihren gemeinsamen Willen aufgenommen haben. Hat sich die
Beklagte um dessen Inhalt nicht gekümmert, als sie 1966 der Gesellschaft bei-
trat, so muß sie ihn so hinnehmen, wie er abgeschlossen wurde. Der Schrift-
form bzw. der Unterzeichnung durch die jeweiligen Gesellschafter bedurfte we-
der der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag noch der Beitritt der Klägerin. Wie
im Tatbestand des angefochtenen Urteils festgestellt ist, wurde der Gesell-
schaftsvertrag in seinen hier maßgebenden Bestimmungen nie verändert, die
deshalb auch gegenüber der Klägerin Geltung haben.
4. Da nach allem die KG durch Übergang des Unternehmens auf den
Beklagten voll beendet ist, ist nicht deren Auflösung und Liquidation, sondern
der Übergang des Unternehmens auf den Beklagten zum Handelsregister an-
zumelden, was die Klägerin mit ihrer Klage nicht verlangt.
III. Da die Sache entscheidungsreif ist, hatte der Senat in der Sache
selbst zu entscheiden (§ 565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO) und die Klage abzuweisen.
Röhricht
Hesselberger
Goette
Herr RiBGH Dr. Kurzwelly ist wegen Urlaubs an der Unterschrift gehindert
Röhricht
Kraemer