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BGH Urteil vom 09.12.2008 – VI ZR 173/07

VI. Zivilsenat

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

BGHR:

nein

ja

Verkündet am: 9. Dezember 2008 Böhringer-Mangold, Justizamtsinspektorin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

BGB §§ 249 Satz 2 a. F. Gb, 251 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1

Zur Bemessung des Schadens bei der Vernichtung eines Datenbestandes auf der

Festplatte eines betrieblich genutzten Computers.

BGH, Urteil vom 9. Dezember 2008 - VI ZR 173/07 - OLG Frankfurt a.M.

LG Frankfurt a.M.

Der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 9. Dezember 2008 durch die Vizepräsidentin Dr. Müller und die Richter

Dr. Greiner, Wellner, Pauge und Stöhr

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 18. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts Frankfurt vom 30. Mai 2007 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch

über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsge-

richt zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

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Der Kläger verlangt von den Beklagten zu 1 und 2 (Vater und Sohn)

Schadensersatz wegen des Verlustes von Daten auf einem betrieblich genutz-

ten Computer.

Der Kläger ist Inhaber eines Ingenieurbüros und befasst sich mit der Pla-

nung von Steuerungsanlagen im Industriebereich. Der Beklagte zu 1 war freier

Mitarbeiter des Klägers. Der Beklagte zu 2, sein damals 12-jähriger Sohn, der

ihn begleitete, versuchte am 22. März 1997 auf dem Betriebsrechner des Klä-

gers ein Computerspiel zu installieren. Kurze Zeit danach wurde festgestellt,

dass der auf der Festplatte des Systems befindliche Datenbestand weitgehend

zerstört bzw. unbrauchbar geworden war.

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In einem Vorprozess hat das Landgericht Frankfurt am Main mit Urteil

vom 10. September 1999 festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, dem

Kläger 70 % der entstandenen Schäden aus der Beschädigung des Rechners

des Klägers (Software und Hardware), verursacht durch den Beklagten zu 2 am

22. März 1997, zu ersetzen. Die hiergegen von den Beklagten eingelegte Beru-

fung hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main durch Urteil vom 7. März

2001 (rechtskräftig) zurückgewiesen.

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Im vorliegenden Rechtsstreit hat der Kläger 70 % seines vermeintlichen

Gesamtschadens von 1.218.058,50 DM geltend gemacht. Das Landgericht hat

nach Beweisaufnahme die zur Wiederherstellung der beschädigten Dateien

erforderlichen Kosten mit 968.977,12 DM ermittelt und dem Kläger 70 % hier-

von sowie 70 % der Kosten für den Neuerwerb einer Festplatte, insgesamt

678.607,12 DM = 346.966,31 € zuerkannt. Auf die Berufung der Beklagten hat

das Berufungsgericht den von den Beklagten zu zahlenden Schadensersatz auf

322,11 € für eine neue Festplatte herabgesetzt und die Klage im Übrigen ab-

gewiesen. Hiergegen wendet sich der Kläger mit seiner vom erkennenden Se-

nat zugelassenen Revision, mit der er die Wiederherstellung des erstinstanzli-

chen Urteils erstrebt, soweit das Berufungsgericht zu seinem Nachteil erkannt

hat.

Entscheidungsgründe

I.

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Das Berufungsgericht ist der Auffassung, der Kläger könne aufgrund des

rechtskräftigen Feststellungsurteils aus dem Vorprozess 70 % des an der Soft-

ware und Hardware seines Betriebsrechners am 22. März 1997 durch den Be-

klagten zu 2 verursachten Schadens ersetzt verlangen. Der Höhe nach stehe

dem Kläger jedoch nur ein Betrag von (70 % von 900 DM =) 630 DM für den

Austausch der Festplatte in seinem Betriebsrechner zu. Weitergehende Scha-

densersatzansprüche stünden dem Kläger nicht zu, weil die Herstellung des

gesamten zerstörten oder beschädigten Datenbestandes nur mit unverhältnis-

mäßigen Aufwendungen möglich und für die Beklagten im Verhältnis zum wirt-

schaftlichen Wert einer solchen Herstellung im Sinne des § 251 Abs. 2 Satz 1

BGB unzumutbar sei. Dabei seien die Herstellungskosten in Höhe von

968.538,12 DM dem wirtschaftlichen Wert des wiederhergestellten Datenbe-

standes gegenüberzustellen. Dieser lasse sich nach dem Aufwand bemessen,

den der Kläger bisher tatsächlich zur Wiederherstellung betrieben habe und in

wirtschaftlich vernünftiger Weise voraussichtlich noch betreiben werde. Einen

solchen habe der Kläger aber für die zurückliegenden zehn Jahre nicht sub-

stantiiert vorgetragen, so dass die Herstellungskosten als unverhältnismäßig

anzusehen seien. Eine nach § 251 Abs. 2 Satz 1 BGB ersatzweise geschuldete

Geldentschädigung könne ebenfalls nicht zuerkannt werden, da infolge des un-

schlüssigen Vortrags des Klägers zu den bislang erforderlich gewordenen oder

in Zukunft noch erforderlich werdenden konkreten Kosten für die Wiederherstel-

lung von Dateien nach § 287 ZPO keine bezifferbare Vermögenseinbuße ge-

schätzt werden könne.

II.

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Das Urteil des Berufungsgerichts hält revisionsrechtlicher Überprüfung

nicht stand.

1. Das Berufungsgericht ist allerdings mit Recht davon ausgegangen,

dass durch die Rechtskraft des Feststellungsurteils zwischen den Parteien aus

dem Vorprozess für den vorliegenden Rechtsstreit bindend feststeht, dass die

Beklagten verpflichtet sind, dem Kläger 70 % der entstandenen Schäden aus

der Beschädigung des Rechners des Klägers (Software und Hardware), verur-

sacht durch den Beklagten zu 2 am 22. März 1997, zu ersetzen und damit Ein-

wendungen der Beklagten ausgeschlossen sind, die sich auf Tatsachen stüt-

zen, die schon zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vorgelegen

haben, soweit sie das Bestehen des festgestellten Anspruchs und damit die

Haftung dem Grunde nach betreffen (vgl. Senatsurteil vom 14. Juni 1988

- VI ZR 279/87 - VersR 1988, 1139 und vom 28. Juni 2005 - VI ZR 108/04 -

VersR 2005, 1159, 1160). Ebenso sind Einwendungen dagegen ausgeschlos-

sen, dass das Berufungsgericht dem Kläger wegen fehlender Sicherungskopien

lediglich ein mit 30 % zu bewertendes Mitverschulden angelastet hat.

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Die Beklagten sind auch mit dem Vortrag, es sei nicht auf die Installation

des Computerspiels zurückzuführen, dass die Dateien am 22. März nicht mehr

hätten geöffnet werden können, ausgeschlossen, weil er die haftungsbegrün-

dende Kausalität in Frage stellt. Denn entgegen der Ansicht der Revisionserwi-

derung liegt die primäre Rechtsgutverletzung nicht darin, dass der Beklagte zu

2 durch die unbefugte Benutzung des Rechners widerrechtliche Rechenopera-

tionen durchgeführt habe, so dass die Frage, ob hierdurch Dateien unlesbar

geworden seien, der haftungsausfüllenden Kausalität zuzurechnen wäre. Die

Rechtsgutverletzung besteht vielmehr in der durch seine Eingaben ausgelösten

Änderung der Software des Computers, so dass die bisher gespeicherten Da-

teien nicht mehr aufgerufen werden konnten. Die Rechenbefehle des Beklagten

stellten mithin die schadenstiftende Handlung dar.

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2. Das Berufungsurteil hält jedoch den Angriffen der Revision nicht stand,

soweit es einen ersatzfähigen Schaden wegen des Datenverlustes sowohl nach

§ 249 Satz 2 BGB a. F. als auch nach § 251 Abs. 2 BGB vollständig verneint.

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a) Das Berufungsgericht hat bereits das Verhältnis zwischen einem An-

spruch auf Ersatz von Wiederherstellungskosten im Sinne des § 249 Satz 2

BGB a. F. und einem Wertersatzanspruch im Sinne des § 251 Abs. 1 oder

Abs. 2 BGB nicht hinreichend berücksichtigt und die für eine rechtliche Einord-

nung des Anspruchs erforderlichen Feststellungen nicht getroffen.

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Eine Wiederherstellung von Dateien im Sinne des § 249 BGB käme - zu-

mindest im Wege einer Ersatzbeschaffung - in Betracht, soweit die Dateien auf-

grund einer in anderer Form noch vorhandenen Vorlage (z. B. durch Eingabe

noch auf Papier vorhandener Konstruktionszeichnungen) "technisch" reprodu-

zierbar wären. Soweit dies nicht möglich ist, dürfte eine Zuerkennung von Wie-

derherstellungskosten im Sinne des § 249 Satz 2 BGB schon gemäß § 251

Abs. 1 BGB ausscheiden, denn bei qualifizierten geistigen oder schöpferischen

Leistungen ("Unikaten") ist eine Neuschaffung nicht ohne weiteres eine "Wie-

derherstellung" im Rechtssinne (vgl. Senat, BGHZ 92, 85, 88; Oetker NJW

1985, 345, 346). Soweit also eine Wiederherstellung der Dateien nicht möglich

sein sollte, käme von vorneherein lediglich ein Wertersatzanspruch im Sinne

des § 251 Abs. 1 BGB in Betracht, ohne dass es insoweit auf eine Unverhält-

nismäßigkeit der geschätzten (fiktiven) Wiederherstellungskosten im Sinne des

§ 251 Abs. 2 BGB - auf die das Berufungsgericht allein abgestellt hat - ankäme

(vgl. Senat, BGHZ 92, 85, 89). Im Streitfall fehlt es bislang an ausreichenden

Feststellungen, inwieweit eine Wiederherstellung möglich ist und ob von daher

der Anspruch des Klägers nach § 251 Abs. 1 BGB oder nach Abs. 2 dieser Vor-

schrift zu beurteilen ist.

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b) Selbst wenn die Voraussetzungen des § 251 Abs. 2 Satz 1 BGB vor-

lägen, wovon das Berufungsgericht auszugehen scheint, wäre die Bewertung

der durch den Datenverlust eingetretenen Vermögenseinbuße des Klägers

durch das Berufungsgericht mit "Null" - entsprechendes gilt im Falle des § 251

Abs. 1 BGB - nicht frei von Rechtsfehlern. Zwar geht es in beiden Fällen um

eine vom Tatrichter gemäß § 287 Abs. 1 ZPO nach freiem Ermessen vorzu-

nehmende Schadensschätzung, die nur einer beschränkten Nachprüfung durch

das Revisionsgericht unterliegt. Es ist jedoch revisionsrechtlich überprüfbar, ob

der Tatrichter Rechtsgrundsätze der Schadensbemessung verkannt, wesentli-

che Bemessungsfaktoren außer Betracht gelassen oder seiner Schätzung un-

richtige Maßstäbe zugrunde gelegt hat (vgl. Senat, BGHZ 102, 322, 330; 92,

84, 86 f.). Das ist hier der Fall.

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aa) Soweit der Anspruch nach § 251 Abs. 2 BGB zu beurteilen ist, macht

die Revision mit Recht geltend, dass das Berufungsgericht die hierfür geltende

Darlegungs- und Beweislast verkannt hat.

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Nach § 251 Abs. 2 Satz 1 BGB kann der Ersatzpflichtige den Gläubiger

in Geld entschädigen, wenn die Herstellung nur mit unverhältnismäßigen Auf-

wendungen möglich ist. Die dem Schuldner durch § 251 Abs. 2 BGB einge-

räumte Ersetzungsbefugnis hat lediglich den Zweck, die Höhe der Ersatzpflicht

nach oben zu begrenzen, wenn dem Schädiger eine Naturalrestitution im Sinne

des § 249 BGB wegen unverhältnismäßiger Kosten im Vergleich zum Wert der

Sache unzumutbar ist (vgl. Senat, BGHZ 63, 295, 297; Senatsurteile vom

17. November 1961 - VI ZR 66/61 - VersR 1962, 137 und vom 20. Juni 1972

- VI ZR 61/71 - VersR 1972, 1024, 1025; BGH, Urteil vom 5. April 1990 - III ZR

213/88 - NJW-RR 1990, 1303). Der Geschädigte muss sich in diesen Fällen

anstelle der Restitution mit einer Kompensation durch einen Wertausgleich sei-

nes Schadens zufrieden geben (vgl. Senat BGHZ 63, 295, 297). Will der Schä-

diger mit seiner Ersetzungsbefugnis aus § 251 Abs. 2 Satz 1 BGB den vom Ge-

schädigten geltend gemachten Anspruch auf Naturalrestitution aus § 249 BGB

wegen Unverhältnismäßigkeit auf den Wertersatz begrenzen, trägt er nach all-

gemeinen Grundsätzen - weil für ihn günstig - die Darlegungs- und Beweislast

für das Vorliegen der Voraussetzungen des § 251 Abs. 2 Satz 1 BGB (vgl.

MünchKomm/Oetker, BGB, 5. Aufl., § 251 Rn. 73; Erman/Kuckuk, BGB,

11. Aufl., § 251 Rn. 28; Lange/Schiemann, Schadensersatz, 3. Aufl., § 5 VII 8.

S. 243; Baumgärtl/Laumen/Prütting, Handbuch der Beweislast, 3. Aufl., § 251

Rn. 2; Senatsurteil vom 19. Oktober 1993 - VI ZR 20/92 - VersR 1994, 64, 65).

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Entsprechendes gilt im Rahmen des § 251 Abs. 1 BGB für den vom

Schädiger erhobenen Einwand der Unmöglichkeit gegenüber einer vom Ge-

schädigten geltend gemachten Naturalrestitution im Sinne des § 249 BGB bzw.

der Kosten hierfür (BGH, Urteil vom 15. Februar 2008 - V ZR 17/07 - VersR

2008, 1116, 1117). Dabei trifft den Geschädigten ebenso wie im Rahmen des

§ 251 Abs. 2 BGB lediglich eine sekundäre Darlegungslast, soweit es sich um

Tatsachen handelt, die sich - weil sie aus der Sphäre des Geschädigten stam-

men - der Kenntnis des Schädigers naturgemäß entziehen.

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bb) Nur wenn unter Berücksichtigung dieser Grundsätze zur Überzeu-

gung des Berufungsgerichts im Rahmen des § 287 ZPO feststünde, dass die

schadensbedingte Vermögenseinbuße des Geschädigten im Sinne des § 251

BGB mit "Null" zu bewerten wäre, käme ein völliger Ausschluss eines Scha-

densersatzanspruches über § 251 BGB in Betracht. Hiervon kann jedoch auf-

grund der bisher getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts nicht aus-

gegangen werden. Die Revision macht mit Recht geltend, dass das Berufungs-

gericht insoweit den für die Beurteilung der Unverhältnismäßigkeit im Sinne des

§ 251 Abs. 2 BGB maßgeblichen Vergleichswert verkannt und zu hohe Anforde-

rungen an die (sekundäre) Darlegungslast des Klägers gestellt hat.

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(1) Der Wert eines Bestandes von gespeicherten Daten für einen Betrieb

lässt sich nicht nur - wie das Berufungsgericht angenommen hat - nach den

konkreten Kosten bemessen, die der Kläger seit dem Schadensereignis für die

Rekonstruktion von verlorenen Daten aufgewendet hat. Vielmehr ist auch - wor-

auf die Revision unter Bezugnahme auf Sachvortrag des Klägers in den Vorin-

stanzen abhebt - von Bedeutung, inwieweit durch ihr Fehlen Betriebsabläufe

gestört und erschwert werden (vgl. Senatsurteil vom 4. Dezember 1984 - VI ZR

225/82 - VersR 1985, 283). Der Kläger hat diesbezüglich vorgetragen, dass in

den Dateien Pläne von Steuerungsanlagen gespeichert gewesen seien, die

über einen längeren Zeitraum hinweg benötigt würden, um vorhandene Anlagen

umzubauen, zu reparieren oder neue Anlagen zu bauen. Der Aufwand, völlig

neue Pläne herzustellen, sei in diesen Fällen ungleich höher als derjenige, auf

bereits vorhandene Pläne zurückzugreifen. Mit der Frage, inwieweit der Verlust

der Pläne voraussichtlich zu Störungen des Betriebsablaufs und dadurch zu

zeitlichem und personellen Mehraufwand führen kann, hätte sich das Beru-

fungsgericht im Rahmen der nach § 287 ZPO erforderlichen Schätzung einer

Vermögenseinbuße des Klägers im Sinne des § 251 BGB auseinandersetzen

und gegebenenfalls nach weiterem Sachvortrag des Klägers einen Sachver-

ständigen hinzuziehen müssen.

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(2) Daneben kann es bei der Schadensschätzung im Rahmen einer

Wahrscheinlichkeitsbetrachtung im Sinne des § 287 ZPO eine Rolle spielen,

welchen Aufwand der Kläger in der Vergangenheit seit dem Schadensereignis

über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg tatsächlich betrieben hat, um ver-

lorene Dateien zu rekonstruieren (vgl. Senatsurteil vom 13. Mai 1975 - VI ZR

85/74 - VersR 1975, 1047, 1048). Soweit das Berufungsgericht in diesem Zu-

sammenhang substantiierten Vortrag des Klägers vermisst, welche konkreten

Kosten für welche konkreten Dateirekonstruktionen bisher entstanden sind,

kann dem - wie die Revision mit Recht geltend macht - nicht gefolgt werden.

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Vielmehr kann es für eine Schätzung ausreichen, die entsprechenden

(Mehr-)Leistungen der Mitarbeiter des Klägers für die Rekonstruktion von kon-

kret benötigten Dateien darzulegen. Diese können zu einer Bewertung des ein-

getretenen Schadens auch dann herangezogen werden, wenn die entspre-

chenden Arbeitszeiten im Unternehmen des Klägers nicht zusätzlich vergütet

worden sind. Ebenso wie im Rahmen des § 249 Satz 2 BGB a. F. ist es inso-

weit auch bei einer Schätzung des Vermögensschadens im Rahmen des § 251

BGB ohne Bedeutung, ob der Geschädigte den Schaden selbst behoben hat

oder ihn durch Dritte hat beheben lassen (vgl. BGHZ 133, 110, 158; Senatsur-

teil vom 17. März 1992 - VI ZR 26/91 - NJW 1992, 1618). Bei einem Anspruch

nach § 249 BGB kann nämlich der Zeitaufwand im eigenen Unternehmen, der

nicht lediglich der Schadensermittlung oder außergerichtlichen Abwicklung des

Schadensersatzanspruchs dient, sondern der Schadensbeseitigung selbst, er-

satzfähig sein. Denn es ist nicht gerechtfertigt, solche besonderen Anstrengun-

gen zur Schadensbehebung, die der Geschädigte durch den Einsatz seiner o-

der der Arbeitskraft seiner Mitarbeiter unternommen hat, dem Schädiger zu Gu-

te kommen zu lassen (vgl. Senat, BGHZ 76, 216, 218; BGH, BGHZ 133, 155,

159 m.w.N.).

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Der Kläger hat dazu vorgetragen, in den vergangenen zehn Jahren mit

ca. 300 Dateien rund 10 % des ursprünglich vorhandenen Datenbestandes re-

konstruiert zu haben. Er hat hierzu erläutert, dass er - aus Geldmangel - bisher

nur die von Auftraggebern verlangten Rekonstruktionen durchgeführt habe. Er

hat weiter vorgetragen, von den 225 Arbeitsstunden aus dem Jahre 1997, die er

konkret unter Bezugnahme auf die Anlage 7 zu seinem Schriftsatz vom

23. August 2001 geltend gemacht hat, entfielen eine erhebliche Anzahl auf die

erneute Eingabe verlorener Dateien. Dabei hat er die damit beschäftigten Mit-

arbeiter als Zeugen benannt und unter Bezugnahme auf die als Anlage beige-

fügten Stundennachweise aufgelistet, welcher Mitarbeiter wann für welches

Projekt Pläne wiederhergestellt habe. Zumindest insoweit hat der Kläger

schlüssig eine teilweise Rekonstruktion der beschädigten bzw. zerstörten Da-

teien dargetan, die - neben dem noch zu ermittelnden Wert des Datenbestan-

des für den Betrieb des Klägers - Grundlage für eine Schätzung seines Scha-

dens nach § 287 ZPO hätte sein können.

III.

21

Da der erkennende Senat die erforderlichen Feststellungen nicht selbst

treffen kann, war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur neuen

Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen,

dem mithin auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens

obliegt.

Müller Greiner Wellner

Pauge Stöhr

Vorinstanzen:

LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 21.10.2005 - 2/4 O 52/01 -

OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 30.05.2007 - 18 U 134/05 -