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BGH Urteil vom 12.04.2005 – VI ZR 50/04

VI. Zivilsenat

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

BGHR:

nein

ja

Verkündet am: 12. April 2005 Böhringer-Mangold, Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

SVG § 80; BVG § 81a, § 20; BGB § 287

Dem Forderungsübergang auf den Versorgungsträger steht nicht entgegen, daß die

Ersatzansprüche der Krankenkassen für Leistungen, die diese gemäß § 18c Abs. 1

Satz 3 BVG erbracht haben, pauschal abgegolten werden. Im Rahmen der gemäß

§ 287 ZPO gebotenen tatrichterlichen Schätzung der Schadenshöhe kann für die

Ermittlung des Umfangs der von der Krankenkasse erbrachten Einzelleistung ein An-

teil an der Pauschale zugrunde gelegt werden.

BGH, Urteil vom 12. April 2005 - VI ZR 50/04 - LG Stade

AG Bremervörde

Der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 12. April 2005 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Müller, den Richter

Dr. Greiner, die Richterin Diederichsen und die Richter Pauge und Zoll

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil der 1. Zivilkammer des Landge-

richts Stade vom 3. Februar 2004 wird auf Kosten der Beklagten

zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die klagende Bundesrepublik Deutschland macht als Versorgungsträger

Schadensersatzansprüche aus übergegangenem Recht geltend. Der frühere

Bundeswehrsoldat G. (nachfolgend: der Geschädigte) erlitt am 29. Januar 1998

auf dem Weg zum Dienst einen Verkehrsunfall, bei dem er erheblich verletzt

wurde. Er erhält aufgrund des Bescheides des Versorgungsamtes vom

19. Januar 2000 mit Wirkung ab 1. April 1998 Beschädigtenversorgung nach

dem Soldatenversorgungsgesetz (SVG). Am 15. Dezember 2000 hat die Kläge-

rin gegen die Beklagten (Fahrer und Haftpflichtversicherer des unfallbeteiligten

Kraftfahrzeugs) Klage mit dem Antrag erhoben, deren Ersatzpflicht hinsichtlich

künftiger Aufwendungen nach dem Soldatenversorgungsgesetz in Verbindung

mit dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) festzustellen. Mit Urteil vom 2. Mai

2001 hat das Amtsgericht dieser Klage mit einer zwischen den Parteien nicht

mehr streitigen Haftungsquote von 75 % stattgegeben. Der Geschädigte wurde

in den Jahren 1998 und 1999 in verschiedenen Krankenhäusern behandelt.

Dafür und für weitere Krankenhausbehandlungen aufgrund eines Bundesbe-

handlungsscheins im Jahr 2002 wandte die AOK B. insgesamt 4.566,09 € auf.

Die Klägerin beansprucht von den Beklagten Ersatz von 75 % dieser Kosten.

Die Beklagten halten die Klägerin für nicht aktivlegitimiert und haben die Einre-

de der Verjährung erhoben.

Das Amtsgericht hat der Klage stattgegeben. Das Landgericht hat die

Berufung zurückgewiesen. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revisi-

on verfolgen die Beklagten ihr Ziel der Klageabweisung weiter.

Entscheidungsgründe

I.

Das Berufungsgericht ist der Ansicht, der Schadensersatzanspruch des

Geschädigten sei auf die Klägerin unabhängig davon übergegangen, ob und

wann sie die Behandlungskosten der Krankenkasse tatsächlich erstattet habe.

Für die Frage des Rückgriffs nach § 81a BVG komme es allein darauf an, daß

der Versorgungsträger zur Erstattungsleistung herangezogen worden sei. Im

Anwendungsbereich von § 18c Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 BVG erbringe die

Krankenkasse die Behandlungsleistungen für den Versorgungsträger. Im Um-

fang seiner Leistungspflicht gehe der Ersatzanspruch des Geschädigten auf ihn

über. An dem Erfordernis einer kongruenten Leistung des Versorgungsträgers

fehle es nicht. Soweit § 20 BVG eine pauschale Abgeltung der Ersatzansprüche

der Krankenkasse vorsehe, handele es sich um eine rein interne Abrechnungs-

regelung.

Die Ansprüche der Klägerin seien nicht verjährt. Es könne dahinstehen,

wann die Verjährungsfrist zu laufen begonnen habe; sie sei jedenfalls durch

Klageerhebung im Vorprozeß rechtzeitig unterbrochen worden. Die von dem

dortigen Feststellungsantrag erfaßten "künftigen" Ansprüche beträfen nicht nur

Leistungen, die nach dem Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung er-

bracht worden seien. Die Klägerin habe damals Schadensersatz für Heilbe-

handlungen bis zum 30. Juni 1998 verlangt und zur Konkretisierung des Fest-

stellungsbegehrens ausgeführt, dieser Antrag werde zur Vermeidung der Ver-

jährung hinsichtlich des Entstehens "weiterer" Kosten gestellt. Deswegen seien

von dem Feststellungsbegehren sämtliche zeitlich nach dem 30. Juni 1998 an-

gefallenen Ansprüche erfaßt.

II.

Das angefochtene Urteil hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

1. Der Schadensersatzanspruch des Geschädigten ist gemäß §§ 80

SVG, 81a BVG im Umfang der Klageforderung auf die Klägerin übergegangen.

Gemäß § 80 SVG erhält ein Soldat, der eine Wehrdienstbeschädigung

erlitten hat, nach Beendigung des Wehrdienstverhältnisses wegen der gesund-

heitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Wehrdienstbeschädigung auf Antrag

grundsätzlich Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des

Bundesversorgungsgesetzes. Nach § 81a BVG geht der Ersatzanspruch des

Geschädigten gegenüber einem Dritten in dem Umfang der durch das Bundes-

versorgungsgesetz begründeten Pflicht zur Gewährung von Leistungen auf den

Bund über.

a) Voraussetzung für den Forderungsübergang ist, daß die Leistungs-

pflicht des Bundes und die Ersatzpflicht des Schädigers sachlich und zeitlich

kongruent sind (vgl. Senatsurteil vom 28. März 1995 - VI ZR 244/94 - VersR

1995, 600, 601), sie also der Behebung eines der Art nach gleichen Schadens

dienen und denselben Zeitraum betreffen (vgl. Rohr/Sträßer, Bundesversor-

gungsrecht, § 81a BVG, Anm. 4). Diese Kongruenz zwischen der Versorgungs-

pflicht der Klägerin und der Schadensersatzpflicht der Beklagten ist entgegen

der Auffassung der Revision im Streitfall gegeben. Die Krankenhausbehandlun-

gen des Geschädigten dienten der Behebung der durch den Wegeunfall mitver-

ursachten gesundheitlichen Schäden, für die die Beklagten gemäß § 249 BGB

einzustehen haben. Der Umstand, daß die Klägerin die stationären Heilbehand-

lungen konkret weder selbst noch durch die in ihrem Auftrag handelnde Verwal-

tungsbehörde (§ 88 Abs. 1 Satz 2 SVG), sondern durch eine gesetzliche Kran-

kenkasse zu erbringen hat (§ 18c Abs. 1 Satz 3 BVG), steht einer Kongruenz

der Leistungspflichten im Sinne des § 81a BVG nicht entgegen. Anders als in

der für Sozialversicherungsträger geltenden Vorschrift des § 116 SGB X stellt

§ 81a BVG nicht darauf ab, wer die nach diesem Gesetz zu gewährenden Lei-

stungen zu erbringen hat. Die Vorschrift des § 81a BVG bezieht umfassend alle

nach dem Bundesversorgungsgesetz gegenüber einem Versorgungsberechtig-

ten zu erbringenden Leistungen ohne Rücksicht darauf in ihren Anwendungsbe-

reich ein, welche Behörde oder Körperschaft hierzu verpflichtet ist. Unabhängig

davon, welche Stelle für die Entscheidung über diese Leistungen zuständig ist

und gegenüber wem solche Leistungen gegebenenfalls geltend zu machen

sind, sollen die kongruenten Schadensersatzansprüche gegen Dritte allein auf

denjenigen übertragen werden, der als Kostenträger für diese Leistungen auf-

zukommen hat. Dies ist vorliegend der Bund (§ 88 Abs. 8 SVG; vgl. zum unmit-

telbaren Anwendungsbereich des Bundesversorgungsgesetzes: § 1 Abs. 1

Nr. 8 und § 21 Abs. 1 des Ersten Gesetzes zur Überleitung von Lasten und

Deckungsmitteln auf den Bund). Sinn und Zweck der in § 81a BVG getroffenen

Regelung ist, einerseits den schadensersatzpflichtigen Dritten durch die Erbrin-

gung der Versorgungsleistungen nicht zu befreien und andererseits den Ge-

schädigten nicht doppelt zu entschädigen (vgl. BGHZ [GS] 9, 179, 186). Dieses

Anliegen läßt sich angemessen nur dadurch verwirklichen, daß der Schadens-

ersatzanspruch auf denjenigen übergeht, der andernfalls die Kosten dieser Lei-

stungen zu tragen hätte. Ein Forderungsübergang auf eine andere Stelle oder

Körperschaft, insbesondere auf die Krankenkasse oder die Verwaltungsbehör-

de, deren Aufwendungen anderweitig abgegolten oder kompensiert werden,

hätte entweder deren Bereicherung oder eine unnötige Verpflichtung zur Wei-

terleitung des Forderungsbetrages an den Kostenträger zur Folge. Deshalb sind

auch die von den Krankenkassen gemäß § 18c Abs. 1 Satz 3 BVG für die Ver-

sorgungsverwaltung zu erbringenden Leistungen solche, für deren Kosten der

Bund einzustehen hat. Diese Leistungen sind daher in die Prüfung einer Kon-

gruenz im Sinne des § 81a BVG und für einen sich daran anschließenden For-

derungsübergang mit einzubeziehen (vgl. Senatsurteil vom 28. März 1995

- VI ZR 244/94 - aaO, S. 602). Im Einklang damit sehen die §§ 71b, 81c BVG

vor, daß Erstattungen, die sich aus dem Versorgungsverhältnis für die Versor-

gungsverwaltung ergeben können, unmittelbar an den jeweiligen Kostenträger

zu leisten sind.

b) Anders als die Revision meint, steht dem nicht entgegen, daß die Lei-

stungen der Krankenkassen diesen nicht einzeln erstattet, sondern gemäß § 20

BVG pauschal abgegolten werden. Daß es sich auch insoweit um Leistungen

handelt, deren Kosten der Bund trägt, zeigt die Regelung in § 81a Abs. 3 BVG,

wonach die Krankenkasse verpflichtet ist, die Verwaltungsbehörde über die von

ihr erbrachten Leistungen zu informieren. Diese Vorschrift, die wegen der pau-

schalierten Abgeltung der Leistungen in § 81a BVG eingefügt worden ist, dient

der Geltendmachung von übergegangenen Ansprüchen und zeigt, daß der Ge-

setzgeber auch für diese Fälle einen Forderungsübergang angenommen hat

(vgl. BT-Drucks. 13/1777, S. 7). Für die Bestimmung des Anteils der Versor-

gungsleistungen zugunsten des Geschädigten an den von Krankenkassen er-

brachten und gemäß § 20 BVG pauschal abgegoltenen Leistungen ist dem

Grundsatz nach darauf abzustellen, in welchem Verhältnis die von der AOK B.

aufgewendeten Beträge für die dem Geschädigten erbrachten Versorgungslei-

stungen zu sämtlichen mit der Pauschale abgegoltenen Aufwendungen aller

Krankenkassen stehen.

Einer genauen Ermittlung aller gemäß § 20 BVG pauschal abgegoltenen

Leistungen und der hierfür gezahlten Aufwendungen bedarf es im Streitfall

gleichwohl nicht. Mit der Pauschale, die zunächst als Übergangsvorschrift für

das Beitrittsgebiet gemäß Art. 3 des Einigungsvertrages eingeführt worden ist

und sodann mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Ent-

schädigung für Opfer von Gewalttaten vom 21. Juli 1993 (BGBl. I S. 1262) all-

gemeine Geltung erhielt, beabsichtigte der Gesetzgeber nicht, die Erstattungs-

zahlungen gegenüber den Krankenkassen im Vergleich zu der vorherigen Pra-

xis der Einzelabrechnungen zu erhöhen oder zu senken (vgl. Ausschußberichte

BT-Drucks. 12/5182, S. 17; BT-Drucks. 12/452, S. 14 f.). Vielmehr knüpft die

mit Wirkung ab dem 1. Januar 1994 eingeführte Pauschale an die im Jahre

1993 einzeln abgerechneten und hinsichtlich der ambulanten Leistungen schon

damals gemäß § 19 Abs. 1 Satz 3 BVG (a.F.) pauschal abgegoltenen Erstat-

tungsbeträge an und verändert sich seitdem jährlich entsprechend der Zahl der

rentenberechtigten Beschädigten im Sinne des Bundesversorgungsgesetzes

und der Ausgaben, die den Krankenkassen durchschnittlich für einen Rentner

(im Sinne der Rentenversicherung) entstehen (§ 20 Abs. 1 Satz 3 BVG). Mit

dieser jährlichen Anpassung wird sowohl eine Veränderung hinsichtlich der Zahl

der Versorgungsfälle als auch der durchschnittlichen Kosten berücksichtigt, die

pro Kopf im Gesundheitswesen für eine vergleichbare Patientengruppe anfal-

len. Deswegen kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, daß der ge-

mäß § 20 BVG zu zahlende Pauschalbetrag der Summe aller Einzelaufwen-

dungen für die hiermit abgegoltenen Leistungen entspricht. Von daher ist es

aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht

im Streitfall im Rahmen der gemäß § 287 ZPO gebotenen tatrichterlichen

Schätzung der Schadenshöhe den Umfang der von der Krankenkasse erbrach-

ten Einzelleistungen in Höhe des geltend gemachten Anteils an der Pauschale

als begründet erachtet hat.

c) Die Erbringung der Leistungen durch die AOK B. hat den Forderungs-

übergang auf die Klägerin auch nicht rückwirkend entfallen lassen.

aa) Für den Forderungsübergang dem Grunde nach reicht es aus, daß

die Möglichkeit zur Erbringung von Versorgungsleistungen besteht (vgl. Se-

natsurteil vom 28. März 1995 - VI ZR 244/94 - aaO). Insoweit gelten die glei-

chen Erwägungen wie zu den Vorschriften der §§ 1542 RVO (a.F.), 116 SGB X

(vgl. hierzu Senatsurteil BGHZ 19, 177, 178; ebenso BGHZ 48, 181, 184 ff.).

Der Forderungsübergang ist jedoch auflösend bedingt; die Bedingung tritt nur

ein, wenn die Klägerin nicht geleistet hat und feststeht, daß sie als Versor-

gungsträger keine Leistungspflicht mehr trifft (vgl. Senatsurteile vom 3. Mai

1960

- VI ZR 74/59 - VersR 1960, 709 und vom 8. Dezember 1998

- VI ZR 318/97 - VersR 1999, 382, 383; ebenso BGHZ 48, 181, 191). Dies ist

hier nicht der Fall. Die Erbringung der Leistungen durch die AOK B. hat die Lei-

stungspflichten der Klägerin nach dem Bundesversorgungsgesetz nicht erlö-

schen lassen, ohne sie gleichzeitig zu erfüllen. Dies gilt nicht nur für den Fall,

daß der Geschädigte nicht gesetzlich versichert war, sondern auch, wenn er

Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung war und selbst dann, wenn er,

wie die Beklagten geltend machen, freiwillig bei der AOK B. versichert war.

Bei einer Mitgliedschaft des Geschädigten in der AOK B. hätte diese mit

den streitgegenständlichen Heilbehandlungen zwar auch ihre sozialversiche-

rungsrechtlichen Leistungspflichten aus dieser Mitgliedschaft erfüllt. Sie hätte

aber zugleich die nach dem Bundesversorgungsgesetz vorgesehenen Leistun-

gen erbracht. Beide Leistungspflichten stehen nebeneinander (vgl. Senatsurtei-

le vom 27. März 1973 - VI ZR 5/72 - VersR 1973, 614, 615 f. und vom 28. März

1995 - VI ZR 244/94 - aaO). Die Leistungen der Krankenkasse sind auf Grund

des gesetzlichen Auftragsverhältnisses gemäß § 18c BVG (vgl. BSGE 32, 150,

151; Wilke/Fehl, Soziales Entschädigungsrecht, 7. Aufl., § 18c BVG, Rn. 4)

auch der Klägerin als Versorgungsträger nach dem Soldatenversorgungsgesetz

in Verbindung mit dem Bundesversorgungsgesetz zuzurechnen und erfüllen

auch deren Leistungspflichten

(vgl. Senatsurteil vom 27. März 1973

- VI ZR 5/72 - aaO). Es kommt insoweit nicht darauf an, ob die Heilbehandlung

in dem Bewußtsein geleistet wurde, daß hierfür die Voraussetzungen nach dem

Bundesversorgungsgesetz erfüllt sind oder erfüllt werden könnten (vgl. Senats-

urteil vom 28. März 1995 - VI ZR 244/94 - aaO).

bb) Einem Forderungsübergang auf die Klägerin nach § 81a BVG stünde

auch nicht entgegen, daß, wenn der Geschädigte entsprechend dem Vortrag

der Beklagten (freiwilliges) Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung ge-

wesen wäre, gemäß § 116 SGB X zugleich die Voraussetzungen für einen For-

derungsübergang auf die AOK B. vorgelegen hätten.

Kann der Geschädigte als Mitglied einer Krankenkasse und als Beschä-

digter im Sinne des Versorgungsrechts zugleich Leistungen nach dem Recht

der gesetzlichen Krankenversicherung (SGB V) und nach dem Bundesversor-

gungsgesetz verlangen, so geht ein kongruenter Schadensersatzanspruch ge-

gen einen Dritten gemäß § 116 SGB X sowohl auf die Krankenkasse als auch

gemäß § 81a BVG auf den Bund über (vgl. Senatsurteile vom 27. März 1973

- VI ZR 5/72 - aaO, S. 616 und vom 28. März 1995 - VI ZR 244/94 - aaO; vgl.

aber: BSG, SozR 3-3100 § 81a BVG Nr. 1). Dieser doppelte Forderungsüber-

gang führt für die Krankenkasse und den Bund allenfalls zu einer Gesamtgläu-

bigerschaft (vgl. Senatsurteile BGHZ 28, 68, 73 ff.; vom 26. Juni 1962

- VI ZR 179/61 - VersR 1962, 964, 966; ebenso BGHZ 40, 108, 111). Insoweit

ist auch nach Einführung des § 117 SGB X, der für Sozialversicherungsträger

ausdrücklich eine Gesamtgläubigerschaft in den Fällen des § 116 Abs. 2 und 3

SGB X vorsieht, an den Erwägungen festzuhalten, aus denen sich auch dar-

über hinaus eine Gesamtgläubigerschaft für gesetzliche Zessionare aus der

Norm des § 116 SGB X und verwandten Vorschriften wie dem § 81a BVG ergibt

(vgl. Kaltenbach/Maier in Koch/Hartmann, Die Rentenversicherung im Sozial-

gesetzbuch, § 117 SGB X, Rn. 15; Wilke/Fehl, Soziales Entschädigungsrecht,

7. Aufl., § 81a BVG, Rn. 22; Krauskopf/Marburger, Die Ersatzansprüche nach

§ 116 SGB X, 5. Aufl., III.4.2, S. 88; Geigel/Plagemann, 24. Aufl., 30. Kap.,

Rn. 117; Pickel, SGb 1985, 177). Soweit die Krankenkasse und der Bund ne-

beneinander Zessionare der Schadensersatzforderung sind, ist es dem Schädi-

ger nicht zuzumuten, im einzelnen festzustellen, welcher Anteil welchem Zes-

sionar an der von ihm geschuldeten Forderung zusteht. Der Ausgleich müßte

zwischen dem Sozialversicherungsträger und dem Bund als Versorgungsträger

erfolgen und darf nicht zu Lasten des Schädigers ausgetragen werden (Senats-

urteil BGHZ 153, 113, 118). § 117 SGB X erweist sich insoweit nur als eine

Vorschrift, die aus den gleichen Erwägungen heraus für eine bestimmte Kon-

stellation eine Gesamtgläubigerschaft begründen soll (vgl. Regierungsentwurf,

BT-Drucks. 9/95, S. 29 zu § 123 des Entwurfs), eine solche aber für andere Fäl-

le nicht ausschließt (vgl. Senatsurteil BGHZ 153, 113, 117 f.).

In Folge einer solchen Gesamtgläubigerschaft kann jeder der beiden ge-

setzlichen Zessionare die zedierte Forderung so geltend machen, als wäre sie

nur auf ihn übergegangen. Der Schuldner braucht sie jedoch nur einmal zu er-

füllen (§ 428 BGB). Abgesehen von diesem Erfüllungseinwand bleibt es für den

Schuldner aber gleichgültig, ob der Anspruch nur auf den Bund oder auch auf

eine Krankenkasse übergegangen ist (vgl. Senatsurteil BGHZ 28, 68, 76).

Im Ergebnis ist es vorliegend für die Forderung der Klägerin ohne Bedeu-

tung, ob der Geschädigte (freiwilliges) Mitglied der AOK B. war. Auch in diesem

Falle wäre sein Schadensersatzanspruch dem Grunde nach auch auf die Klä-

gerin übergegangen.

2. Die Klageforderung ist nicht verjährt. Zum Zeitpunkt der Klageerhe-

bung im vorliegenden Rechtsstreit im Mai 2003 war keine Verjährung eingetre-

ten. Hinsichtlich der Aufwendungen für die weiteren Heilbehandlungen des Ge-

schädigten in den Jahren 1998, 1999 und 2002 ist die dreijährige Verjährungs-

frist gemäß § 852 BGB (a.F.), § 195 BGB (in der ab dem 1.1.2002 geltenden

Fassung), Art. 229 § 6 Abs. 1 Satz 1 EGBGB mit der Einreichung und Zustel-

lung der im Dezember 2000 erhobenen Klage unterbrochen worden (§ 209

BGB (a.F.). Die Unterbrechung beruht auf dem seinerzeit gestellten Antrag

festzustellen, daß die Beklagten verpflichtet seien, der Klägerin künftige Auf-

wendungen aus dem Verkehrsunfall zu ersetzen.

a) Eine Klage unterbricht die Verjährung einer Forderung nur in der Ge-

stalt und dem Umfang, wie diese geltend gemacht wird. Maßgebend ist der

Streitgegenstand der Klage, wie er sich aus dem Klageantrag und dem zu des-

sen Begründung vorgetragenen Lebenssachverhalt ergibt. Hierbei ist nicht

buchstabengetreu allein auf den Wortlaut der Klageschrift abzustellen. Vielmehr

ist bei einem irrtümlichen oder zweifelhaften Wortlaut im Wege der Auslegung

zu ermitteln, welchen Sinn die prozessuale Willenserklärung aus objektiver

Sicht hat (vgl. zur Auslegung eines Feststellungsantrags: Senatsurteile vom

16. November 1993 - VI ZR 105/92 - VersR 1994, 425, 427, insoweit nicht in

BGHZ 124, 128 mit abgedruckt; vom 6. Juni 2000 - VI ZR 172/99 - VersR 2000,

1521, 1522; zur zweifelhaften Parteibezeichnung: BGHZ 4, 328, 334; BGH, Ur-

teile vom 16. Mai 1983 - VIII ZR 34/82 - NJW 1983, 2448 f. und vom 14. Mai

1997 - XII ZR 140/95 - NJW-RR 1997, 1216, 1217; BGH, Beschluß vom

28. März 1995 - X ARZ 255/95 - NJW-RR 1995, 764 f.)

b) Die Auffassung des Berufungsgerichts, der Feststellungsantrag der im

Dezember 2000 erhobenen Klage habe sich erkennbar auch auf solche Auf-

wendungen erstreckt, die zum Zeitpunkt der Klageerhebung schon entstanden

waren, begegnet keinen durchgreifenden rechtlichen Bedenken. Bei der Würdi-

gung einer - wie hier - zum Zwecke der Verjährungsunterbrechung erhobenen

Feststellungsklage ist maßgebend darauf abzustellen, ob gegebenenfalls nur

eine Teilklage erhoben werden sollte und ob ein solcher Wille nach dem Vortrag

in der Klage überhaupt in Frage kam (vgl. BGH, Urteil vom 3. Februar 1978

- I ZR 116/76 - LM Nr. 35 zu § 209 BGB). Eine Feststellungsklage, die erkenn-

bar zu dem Beginn einer neuen Verjährungsfrist führen soll, ist verständiger-

weise - unter Heranziehung der Klagebegründung - regelmäßig so auszulegen,

daß die Klageerhebung dieses Ziel ungeschmälert erreichen kann (vgl. BGH,

Urteil vom 6. November 1980 - VII ZR 200/79 - NJW 1981, 678 f.)

Im Hinblick darauf hat das Berufungsgericht den Umfang des Feststel-

lungsbegehrens zutreffend ausgelegt. In der damaligen Klagebegründung hat

die Klägerin ihr Interesse zum Ausdruck gebracht, die Verjährung hinsichtlich

"weiterer Kosten" zu vermeiden. Dabei ging es ihr erkennbar nicht nur darum,

den Eintritt der Verjährung hinsichtlich der Kosten auszuschließen, die erst

nach Klageeinreichung oder nach der letzten mündlichen Verhandlung entste-

hen würden. Vielmehr wollte sie die Möglichkeit wahren, sämtliche Kosten gel-

tend zu machen, die sie im Zeitpunkt der Klageerhebung noch nicht näher dar-

legen konnte. Die Klagebegründung bietet keine Anhaltspunkte dafür, daß das

auf Verhinderung der Verjährung gerichtete Feststellungsinteresse der Klägerin

nur für einen Teil des Schadensersatzanspruches bestanden haben könnte.

Deshalb war die begehrte Feststellungswirkung bei verständiger Würdigung aus

objektiver Sicht darauf gerichtet, eine neue Verjährungsfrist für sämtliche Ko-

sten beginnen zu lassen, die zeitlich nach den der Klägerin bereits bekannten

Heilbehandlungen entstehen konnten. Dazu zählen auch die Krankenhausauf-

enthalte, die Gegenstand dieses Rechtsstreits sind.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Müller Greiner Diederichsen

Pauge Zoll