Rechtsprechung / BPatG / 2005

BPatG Beschluss vom 12.01.2005 – 32 W (pat) 13/04

32. Senat

BUNDESPATENTGERICHT

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

12. Januar 2005

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

betreffend die Marke 397 50 470

wegen Löschung

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 12. Januar 2005 unter Mitwirkung des Richters

Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Müllner und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Hintergrund des vorliegenden Löschungsverfahrens sind Auseinandersetzungen

der Beteiligten - diese stehen auch zivilgerichtlich in Streit, zur Zeit vor dem Berliner Kammergericht (Az. 5 U 73/03) - im Zusammenhang mit dem Betrieb eines

Gaststättenkomplexes

in B…-W…

in A… Straße, und der Verwendung einer Kennzeichnung für diesen in den Jahren 1996 bis 2000. Die betreffende, im Eigentum der Engelhardt-Brauerei stehende gastronomische Einrichtung,

welche früher die Bezeichnung "Joe am Wedding" führte, wurde Ende 1996 an die

Antragstellerin (als eine Art Generalmanagerin) vermietet, die ihrerseits die einzelnen Betriebsteile (Restaurant, Biergarten, Discotheken, Kegelbahn mit Bierbar)

weiter verpachtete bzw. untervermietete. Der Gesamtkomplex wurde seit Dezember 1996 unter der Bezeichnung "Queer Beet, die Erlebniswelt am Wedding" geführt, wobei streitig ist, wer diese Namen und das zugehörige Logo, das in der Außenreklame und z.B. auf den Speisekarten der Einzelbetriebe in Erscheinung trat,

geschaffen hat (nach Angaben der Markeninhaberin und ihres Ehemannes

H… hat deren damaliger Geschäftspartner, der

im September 1998 verstorbene W…, bei der Gestaltung maßgeblich mitgewirkt). Pächter

bzw. Untermieter des Teilbereichs "Oase", bestehend aus einer Kegelbahn, einer

Bierbar und einer Garderobe, die von den Besuchern anderer gastronomischer

Einrichtungen (Discotheken) mitbenutzt wurde, war H… (zunächst für einen

Monat zusammen mit W…); Konzessionsträgerin

für diesen Teilbereich

war seit dem April 1997 dessen Ehefrau, die jetzige Markeninhaberin.

Bereits Mitte September 1997 kündigte die Antragstellerin fristlos das Mietverhältnis mit H… wegen rückständiger Mietzahlungen; nach Ansicht der Marken

inhaberin ging es der Antragstellerin

jedoch darum, H… zu verdrängen,

nachdem dieser die - vernachlässigten - Räume in Stand gesetzt hatte. Am

13. Oktober 1997 erhob die Antragstellerin Räumungsklage, die sie aber im November 1997 wieder zurücknahm, nachdem eine einvernehmliche Aufhebung des

Untermietvertrags vereinbart worden war. In der Folgezeit kündigte die Antragstellerin auch die Verträge mit den Betreibern der anderen Teilbereiche und führte die

Gaststättenbetriebe selbst insgesamt weiter, wobei sie sich bis August 2000 der

genannten Geschäftsbezeichnung bediente.

Am 15. Oktober 1997 meldete H… (nachfolgend als Anmelder bezeichnet)

die Wort-Bild-Marke

für die Dienstleistungen

Kulturelle Aktivitäten (Discothek); Verpflegung von Gästen mit

Speisen und Getränken

beim Deutschen Patent- und Markenamt an.

Die Marke wurde am 29. Dezember 1997 unter der Nr. 397 50 470 in das Markenregister eingetragen; die Veröffentlichung erfolgte am 30. Januar 1998.

Eine identische Marke für die Dienstleistungen "Unterhaltung; Verpflegung, Beherbergung von Gästen" wurde am 26. März 1998 seitens des Geschäftsführers der

Antragstellerin, W1…, angemeldet und

für diesen am 3. Juli 1998

unter der Nr. 398 17 193 in das Markenregister eingetragen. Ein Widerspruch aus

dieser (jüngeren) Marke ist ohne Erfolg geblieben (Beschluss des Senats vom

18. April 2001, 32 W (pat) 160/00).

Der Anmelder hat die Marke 397 50 470 am 2. August 2000 auf die (jetzige) Markeninhaberin übertragen.

Am 18. Januar 2002 beantragte die Antragstellerin die Löschung der Marke

397 50 470 gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG (damaliger Fassung). Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag am 23. März 2002 - rechtzeitig - widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach vorangegangener mündlicher Anhörung und Zeugenvernehmung am 1. Juli 2003 mit

Beschluss vom 15. Oktober 2003 den Löschungsantrag zurückgewiesen. Es hätten keine Umstände zum Beleg dafür festgestellt werden können, dass der Anmelder die Marke in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands eines Vorbenutzers

angemeldet habe, um diesen zu stören oder die Zeichenverwendung zu sperren.

Vielmehr habe der Anmelder zum Zeitpunkt der Markenanmeldung vorgehabt, die

von ihm - zusammen mit anderen - verwendete Kennzeichnung auch weiter zu

nutzen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin.

Ihrer Ansicht nach ergibt sich die Bösgläubigkeit des Anmelders im Zeitpunkt der

Markenanmeldung vor allem daraus, dass diese erfolgte, nachdem der Pachtvertrag gekündigt worden war. Dem Anmelder sei es nur um die Störung des Besitzstands der Vorbenutzer bzw. eines etwaigen nachfolgenden Pächters gegangen.

Weder er noch die jetzige Markeninhaberin hätten Bemühungen zur Aufnahme einer Markenbenutzung unternommen. Weiterhin deute das spätere Verhalten des

Anmelders, nämlich die Forderung an die Antragstellerin zur Zahlung von Lizenzgebühren für die Benutzung der Marke, die erstmals mit Schreiben vom

2. Februar 1998 erhoben worden sei, auf eine bösgläubige Anmeldung hin. Dies

belege vor allem ein nachfolgendes Schreiben des Anmelders an den damaligen

Bevollmächtigten der Antragstellerin vom 28. März 1998.

Die Antragstellerin beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 15. Oktober 2003 dem Markenlöschungsantrag

stattzugeben und die Löschung der angegriffenen Marke zu verfügen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Benutzung des Zeichens habe zeitgleich mit der Aufnahme des Gaststättenbetriebs durch die einzelnen Pächter Ende 1996 Anfang 1997 begonnen, eine

Vorbenutzung durch die Antragstellerin und somit einen wertvollen Besitzstand gebe es nicht. Die Bezeichnung "Queer Beet …" gehe nicht auf die Antragstellerin

zurück, sondern auf den damaligen Geschäftspartner W…, der dem

Anmelder sämtliche Rechte an dem Logo durch eine schriftliche Vereinbarung

vom 15. September 1997 abgetreten habe. Die Markenanmeldung sei zur

Wahrung eigener Rechte des Anmelders erfolgt, die sonst mit Beendigung des

Pachtverhältnisses erloschen wären. Gegen die anderen Pächter habe der

Anmelder zu keinem Zeitpunkt Rechte aus der Marke geltend machen wollen. Die

spätere Forderung nach Lizenzgebühren habe sich aus einer Situation ergeben,

die erst nach der Anmeldung der Marke entstanden und für den Anmelder nicht

vorherzusehen gewesen sei. Die Antragstellerin habe nämlich die Marke nach

Kündigung sämtlicher Pächter in Kenntnis der Markenanmeldung rechtswidrig

selbst in Benutzung genommen. Der Anmelder habe geplant, an anderer Stelle

zusammen mit W… einen Gaststättenbetrieb zu eröffnen, was sich aber

durch dessen Tod zerschlagen habe.

In weiteren, z.T. mit Anlagen versehenen Schriftsätzen vertiefen die Beteiligten

ihre gegensätzlichen Auffassungen. Wegen der Einzelheiten wird auf den gesamten Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist nicht begründet.

Der Löschungsantrag ist allerdings zulässig. Für diesen ist kein eigenes Rechtsschutzbedürfnis der Antragstellerin erforderlich, da die bösgläubige Anmeldung ein

absolutes Schutzhindernis darstellt und das Löschungsbegehren ein Popularantrag ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 54 Rdn. 5). Die Neufassung des

§ 50 Abs. 1 MarkenG mit Wirkung vom 1. Juni 2004 hat insoweit keine Änderung

in der Sache gebracht.

Für sämtliche absoluten Löschungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass

eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Eintragungshindernissen in den maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Mithin muss im Falle

der beantragten Löschung wegen Bösgläubigkeit des Anmelders diese für den insoweit allein maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG im Umkehrschluss) mit der gebotenen Sicherheit festgestellt werden können. Ist dies nach der erforderlichen gründlichen Prüfung sämtlicher eingereichter

und ggf. vom Senat ermittelter Unterlagen nicht möglich, z.B. weil der Sachverhalt

nicht (mehr) weiter aufgeklärt werden kann oder hinreichend sichere Rückschlüsse auf die subjektiven Absichten des Anmelders zum damaligen Zeitpunkt nicht

mehr möglich sind, so muss es - selbst wenn die Anmeldung als rechtlich nicht

unbedenklich erscheint - bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben. So verhält es sich hier. Über die Frage, ob den Beteiligten des vorliegenden Löschungsverfahrens sonstige zivilrechtliche Ansprüche zustehen, ist

nicht zu entscheiden.

Gemäß § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in der ab 1. Juni 2004 geltenden Fassung wird die Eintragung einer Marke gelöscht, die bösgläubig angemeldet worden ist. Von Bösgläubigkeit des Anmelders ist auszugehen, wenn die

Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist. Das MarkenG knüpft

an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch

aus § 1 UWG (a.F.) oder § 826 BGB unter der Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die zu diesen Rechtsgrundlagen entwickelten Grundsätze der Rechtsprechung sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50

Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004,

510 – S 100 m.w.N.).

Grundsätzlich ist die Anmeldung einer Marke unbedenklich, auch wenn dem Anmelder bekannt ist, dass eine entsprechende, nicht eingetragene Bezeichnung im

Inland benutzt wird, da dem Markenrecht ein Vorbenutzungsrecht fremd ist. Ein

Anmelder handelt daher in solchen Fällen nur dann bösgläubig, wenn besondere

verwerfliche Umstände hinzutreten (vgl. zum früheren Recht BGH GRUR 1980,

110 - TORCH). Das ist insbesondere dann der Fall, wenn bei der Anmeldung die

Absicht erkennbar wird, den an einer nicht eingetragenen Kennzeichnung erworbenen wertvollen Besitzstand Dritter zu stören.

Ein derartiger schutzwürdiger Besitzstand an der Kennzeichnung, die als Marke

angemeldet worden ist, war allerdings bei der Anmeldung im Oktober 1997 vorhanden. Abzustellen ist insoweit auf diesen Zeitpunkt, nicht aber auf den der erstmaligen Aufnahme der Benutzung im Dezember 1996. Die Frage, wer die Kennzeichnung vor Aufnahme des Gaststättenbetriebs unter dieser Bezeichnung Ende 1996 geschaffen hat (mutmaßlich erst im November), ist letztlich nicht entscheidungserheblich, weil diese jedenfalls bis zur Markenanmeldung bereits rund

zehn Monate in Benutzung war und der Gaststättenkomplex unter dieser (neuen)

Bezeichnung - wie von der Antragstellerin belegt - bei Dritten (Behörden, Lieferanten, Dienstleistungsbetrieben und wohl auch bei den Gästen) Bekanntheit genoss. Ob allerdings bereits eine Benutzungsmarke i.S.v. § 4 Nr. 2 MarkenG entstanden war, erscheint fraglich, zum einen im Hinblick auf die dafür erforderliche

Verkehrsgeltung, zum anderen, weil die Bezeichnung von mehreren Unternehmen

bzw. Wirten (allerdings in einem räumlichen Zusammenhang) verwendet wurde,

so dass die Zuordnung zu einem bestimmten Inhaber kaum möglich war (Ströbele/Hacker, aaO, § 4 Rdn. 62, 63).

Die Frage, ob zum Zeitpunkt der Markenanmeldung eine Benutzungsmarke vorhanden war, kann letztlich offen bleiben, weil die angemeldete Kennzeichnung jedenfalls als Bezeichnung eines Geschäftsbetriebes (Unternehmenskennzeichen

gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG), nämlich des betreffenden Gaststättenkomplexes in seiner Gesamtheit, seit Ende 1996 gebraucht und verstanden wurde. Dass

die an dieser gastronomischen Einrichtung beteiligten Unternehmen und Wirte untereinander sämtlich in gesellschaftsrechtlichen Beziehungen (§ 705 ff BGB ) standen, ist - mangels Vorlage entsprechender schriftlicher Vereinbarungen - nicht ersichtlich. Die Rechtsbeziehungen der Betreiber dürften somit den Regeln der

Bruchteilsgemeinschaft (§ 741 ff BGB) unterfallen. An dieser waren allerdings

- entgegen der Auffassung der Markeninhaberin - nicht nur die Inhaber der Einzelbetriebe beteiligt, sondern auch die Engelhardt-Brauerei als Grundstückseigentümerin - diese hat schließlich die nicht unerheblichen Kosten der Außenreklame

übernommen - und wohl auch die Antragstellerin als Hauptmieterin, die übergeordnete Bewirtschaftungsaufgaben, z.B. für die Sicherheit, erfüllt hat und sich für

das Gesamtkonzept des "Queer Beet", wie aus den Verträgen ersichtlich, verantwortlich sah (z.B. für die einheitliche Gestaltung der Speisen- und Getränkekarten). Die Bezeichnung des Geschäftsbetriebs (d.h. sowohl der Name "Queer Beet"

als auch das Logo) standen somit allen Beteiligten gemeinschaftlich zu, keineswegs nur - was dieser auch nicht behauptet hat - dem Anmelder allein, aber auch

nicht ausschließlich der Antragstellerin.

Die Anmeldung der Marke im Oktober 1997, als diese Gemeinschaft noch Bestand hatte, war somit (objektiv) geeignet, die Rechtspositionen anderer, nämlich

der sonstigen befugten Verwender dieser Geschäftsbezeichnung, zu beeinträchtigen. Dass der Anmelder die Marke (nur) für sich selbst, anscheinend ohne vorheriger Absprache mit den Mitbenutzern, angemeldet hat, verstieß gegen § 744

Abs. 1 BGB, wonach die Verwaltung, zu der die Schutzrechtsanmeldung zählt,

den Teilhabern gemeinschaftlich zusteht. Nur bei verweigerter Mitwirkung der anderen Beteiligten wäre eine Markenanmeldung im eigenen Namen des Anmelders

zulässig gewesen. Die Widerrechtlichkeit der Markenanmeldung hat aber nicht deren Unwirksamkeit zur Folge, sondern löste nur einen Anspruch auf Einräumung

der Mitberechtigung, d.h. auf Einwilligung in die teilweise Umschreibung, aus (vgl.

zu den entsprechenden Bestimmungen des Patentrechts: Busse, PatG, 6. Aufl.,

§ 6 Rdn. 39). Zu einer solchen war der Anmelder, zumindest bezüglich der Betreiber der anderen Teilbereiche, wohl auch bereit, was gegen eine generelle Bösgläubigkeit spricht.

Für den Senat hat es den Anschein, dass der Anmelder zwar die Rechtslage in

mehr als einer Hinsicht - sowohl im Zeitpunkt der Markenanmeldung als auch danach - unrichtig bewertet hat, ohne dass allerdings mit der gebotenen Sicherheit

ein rechtsmissbräuchliches oder sittenwidriges Verhalten festgestellt werden kann.

Der Anmelder ist offensichtlich überfordert gewesen, die verschiedenen rechtlichen Ebenen (Miet- bzw. Pachtvertrag, Urheberrecht, allgemeines Kennzeichnungsrecht, Markenrecht) auseinander zu halten.

Der Zeitpunkt der Markenanmeldung im Oktober 1997, nachdem das Untermietverhältnis im September gekündigt worden und wenige Tage zuvor Räumungsklage erhoben war, von der der Anmelder aber möglicherweise noch nichts wusste,

könnte darauf hindeuten, dass die Markenanmeldung (auch) als Druckmittel in dieser mietrechtlichen Auseinandersetzung eingesetzt werden sollte. Unter diesem

Aspekt wäre die Anmeldung nicht zu billigen. Dem Anmelder war aber anscheinend nicht bewusst, dass es sich bei der Kennzeichnung um eine auf den Gesamtbetrieb bezogene, mithin objektgebundene Geschäftsbezeichnung handelte,

die er - selbst zusammen mit sämtlichen anderen Pächtern - nicht einfach gegen

den Willen des Eigentümers hätte "mitnehmen" können. Seine Vorstellungen, ggf.

an anderer Stelle einen Gaststättenbetrieb unter dieser Bezeichnung fortzuführen

bzw. einzurichten, waren somit unrealistisch. Andererseits haben es aber die Engelhardt-Brauerei und die Antragstellerin als Hauptmieterin versäumt, diese Frage

nach der Berechtigung an der Geschäftsbezeichnung eindeutig vertraglich zu regeln; das entlastet wiederum den Anmelder. Denn selbstverständlich gibt es auch

Fallgestaltungen, in denen ein Wirt (z.B. ein bekannter Koch) berechtigt ist, den

Namen seines gastronomischen Betriebs - wobei es sich nicht notwendig um den

Eigennamen handeln muß - bei Auflösung des Pachtverhältnisses auf Gaststättenräume an anderem Ort zu übertragen.

Es ist somit nicht auszuschließen, dass der Anmelder in dem (guten) Glauben

war, zur Wahrung eigener, durch (Mit-)Benutzung erworbener Rechte an der

Kennzeichnung zur Markenanmeldung befugt zu sein, wobei zum Zeitpunkt der

Anmeldung noch gar nicht geklärt war, ob das Pacht- bzw. Untermietverhältnis

weiterhin Bestand haben würde. An dem subjektiven Benutzungswillen zur damaligen Zeit fehlte es daher nicht; die spätere Nichtaufnahme der Benutzung, zu der

der Anmelder - wie ausgeführt - gar nicht ohne weiteres berechtigt gewesen wäre,

kann ihm und der Markeninhaberin deshalb nicht entgegengehalten werden.

Offensichtlich hat der Anmelder zudem der Frage, wer das Queer-Beet-Logo geschaffen hat und zur Geltendmachung etwaiger urheberrechtlicher Ansprüche berechtigt ist, eine Bedeutung beigemessen, welche dieser markenrechtlich gerade

nicht zukommt (vgl. BPatGE 33, 12 - IRONMAN TRIATHLON). Aufgrund der

- rechtlich problematischen - Vereinbarung vom 15. September 1997 mit dem von

ihm als Urheber angesehenen W… sah er sich anscheinend als berechtigt an, die Markenanmeldung im eigenen Namen zu tätigen (ohne die - wie ausgeführt - gemeinschaftsrechtlichen Bindungen und den objektbezogenen Charakter der Kennzeichnung hinreichend zu beachten). Dies könnte auch den Umfang

der Anmeldung erklären, die nicht nur für die gastronomischen Dienstleistungen

(damals in Klasse 42) erfolgt ist, sondern auch für "kulturelle Aktivitäten (Discothek)" in Klasse 41, obwohl der Anmelder selbst als Pächter einer Kegelbahn und

einer Bierbar insoweit gar nicht tätig geworden war (der Betrieb der von den Besuchern der Discotheken mitbenutzten Garderobe ist insoweit unbehelflich).

Dass es dem Anmelder im Zeitpunkt der Markenanmeldung ausschließlich oder

vorwiegend um die rechtsmissbräuchliche Behinderung Dritter (z.B. der Antragstellerin) ging, steht daher nicht eindeutig fest. Sein späteres Verhalten erlaubt

ebenfalls keine sicheren Rückschlüsse auf seine Absichten und Beweggründe bei

Anmeldung der Marke. Der Senat hat zwar keine Zweifel, dass das Verlangen gegenüber der Engelhardt-Brauerei auf Entfernung der Außenreklame ungerechtfertigt war. Das Schreiben vom 28. März 1998 an den damaligen Bevollmächtigten

der Antragstellerin ist aber zu unbestimmt gehalten, um Rückschlüsse auf eine

bösgläubige Markenanmeldung zuzulassen.

In Anbetracht des anhängigen Rechtsstreits vor den Gerichten der allgemeinen Zivilgerichtsbarkeit hält es der Senat nicht für geboten, sich zu der Frage zu äußern,

ob aus der streitgegenständlichen Marke irgendwelche (Zahlungs-)Ansprüche geltend gemacht werden können, oder ob dem prioritätsältere Kennzeichenrechte

(§ 6 Abs. 3, § 5 Abs. 2 MarkenG) entgegenstehen.

Eine Kostenauferlegung zu Lasten der Antragstellerin (gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG) ist nicht veranlasst. Zwar entspricht es regelmäßig der Billigkeit, im Falle einer rechtsmissbräuchlichen Markenanmeldung der Markeninhaberin und Gegnerin

des Löschungsantrags die Verfahrenskosten - vor dem Deutschen Patent- und

Markenamt ebenso wie in der Beschwerdeinstanz - aufzuerlegen. Bleibt dagegen

ein Löschungsantrag - wie hier - ohne Erfolg, besagt das für sich gesehen nichts

für eine rechtlich zu missbilligende Antragstellung. Diese Beurteilung muss gerade

in einem Fall wie dem vorliegenden gelten, in welchem sich die Markenanmeldung

als (objektiv) rechtlich äußerst fragwürdig darstellt.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst, da im wesentlichen nur

tatsächliche Umstände entscheidungserheblich waren. Die Antragstellerin hat keine Rechtsfrage formuliert, die von grundsätzlicher Bedeutung wäre oder welche

die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung

erforderte (§ 83 Abs. 2 MarkenG).

Viereck

Müllner

Kruppa